Наследсвенное право, 5 курс. Билеты с ответами

 

  Главная      Учебники - Разные    

 

поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

Наследсвенное право, 5 курс. Билеты с ответами

 

 

 

  1. 1)Понятие и форма завещания


    Завещание — это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном законом порядке. Гражданский кодекс РФ, учитывая принцип свободы завещания, значительно расширил его границы. Прежде всего, это касается объектов наследования и круга наследников, а также формы завещания и содержания завещательных распоряжений.


    Согласно ст. 1118 ГК РФ, устанавливающей общие положения о наследовании по завещанию, распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, которое может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме, и лично им. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещание может быть определено как акт личного распоряжения имуществом на случай смерти.



    Например, государственному нотариусу было представлено для исполнения завещания от имени Г. на все имущество, в том числе и на жилой дом В., удостоверенное 12 октября 2008 г. должностным лицом органа местного самоуправления. Нотариус вынес постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, так как завещание было подписано не самим завещателем В., а Ж. по доверенности, выданной для оформления наследственного имущества.


    1

    Завещание определяет правовую судьбу имущества завещателя после его смерти. При жизни оно не порождает никаких обязательств между завещателем и его наследниками. Завещание совершается действием одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме. Поэтому нс могут совершать завещания лица недееспособные и ограниченные в дееспособности.


    Завещания малолетних не допускаются. В юридической литературе спорным является вопрос о возможности совершения завещаний несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, хотя случаи, когда несовершеннолетние имели бы намерение составить завещание, могут встречаться только как исключение.


    Отдельные юристы придерживаются мнения, что за несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет должно быть признано право совершать завещания. В обоснование этого взгляда выдвигаются следующие соображения: поскольку несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет) вправе распоряжаться имуществом, которое они приобрели на свои личные заработки, то они могут совершать завещания в отношении имущества, приобретенного их трудом.


    По ст. 26 ГК РФ несовершеннолетним предоставляется право самостоятельно использовать в потребительских целях полученный ими трудовой заработок (приобретать продукты питания, одежду и т.д.). Но совершать сделки в отношении принадлежащего им имущества несовершеннолетние могут только с согласия своих родителей, усыновителей или попечителей, что неприменимо к завещанию, являющемуся сделкой, непосредственно связанной с личностью завещателя, сделкой, в которой должна найти точное и полное выражение личная воля завещателя, свободная от чьего-либо влияния. К тому же у гражданина, не достигшего 18 лет, полной сознательности к существу совершаемых завещательных распоряжений может и не быть.


    Исходя из этих соображений, можно сделать вывод, что гражданам, не достигшим 18 лет, не должно принадлежать право составлять завещания.


    Завещания могут совершаться только гражданами, обладающими полной дееспособностью. Лица, объявленные соответствующими учреждениями недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия (хотя бы и совершеннолетние), не могут выступать в роли завещателей.

    Должны быть также поставлены под сомнение завещания лиц, формально дееспособных, но находившихся при совершении завещания в таком состоянии, что не могли понимать значение своих действий, например в силу болезненного состояния (ст. 41 ГК РФ). В таких случаях необходима соответствующая медицинская экспертиза. Если медицинской экспертизой будет установлено, что данный гражданин при совершении им завещания находился в состоянии невменяемости, завещание должно быть признано судом недействительным.


    Важно иметь в виду, что гражданин, совершающий завещание, должен в этот момент обладать полной дееспособностью.


    В суде рассматривается достаточно много исков о признании завещания недействительным в связи с психическим состоянием наследодателя. При рассмотрении судами споров о праве наследования, когда наследодатель воспользовался предоставленным ему правом завещать свое имущество по своему усмотрению, может возникнуть вопрос о его психическом состоянии в момент составления завещания. Если есть данные, что завещатель в момент составления завещания страдал психическим заболеванием, но не был признан в установленном порядке недееспособным, то в соответствии со ст. 85 ГПК РФ суд назначает судебно-психиатрическую экспертизу. Такая экспертиза может быть назначена и в том случае, когда дело о недействительности завещания возбуждается после смерти завещателя — ст. 166 ГК РФ предусматривает такое право.


    Суд до назначения судебно-психиатрической экспертизы должен всесторонне и глубоко исследовать материалы дела, чтобы в распоряжении эксперта были данные, необходимые для судебно- психиатрической оценки психического состояния завещателя.


    2

    В соответствии со ст. 76 ГПК РФ эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном разбирательстве. просить суд о предоставлении ему дополнительных материалов; если же предоставленные эксперту материалы окажутся недостаточными, то он может отказаться дать заключение.


    Свидетелям бывает трудно вспомнить и подробно описать поведение наследодателя в прошлом. Их представления об умершем часто отрывочны и смещены во времени. Ярко, образно восстановить в памяти характерные особенности, привычки, поступки, изменения в поведении вряд ли возможно, если прошло много времени после смерти наследодателя. Кроме того, пытаясь восстановить в памяти особенности поведения наследодателя в момент оформления завещания, свидетели в беседе между собой могут незаметно внушить друг другу различные представления о его психическом состоянии. Поэтому при повторном рассмотрении дела показания свидетелей становятся более обстоятельными, но зато нередко они уже не соответствуют данным ранее, а то и вовсе неверны.


    Обычно завещание составляет нотариус в нотариальной конторе «с глазу на глаз» с завещателем либо в узком кругу заинтересованных лиц. Окружающим же, иногда даже близким родственникам, неизвестно ни точное время, ни то, где, когда, при каких обстоятельствах происходило это событие. К тому же в суде может выясниться, что один из свидетелей видел завещателя еще до его болезни, поэтому одни правильно считают его здоровым, а другие — больным. Исследование почерка завещателя также дает основания для существенных выводов. Например, дрожание рук отражается на почерке и заставляет думать об изменениях личности либо возрастных, либо под действием алкоголя. Кроме того, при слабоумии у завещателя текст может содержать нелепость и т.д.


    Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, он может отложить удостоверение завещания на срок, предусмотренный ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате и не превышающий одного месяца со дня вынесения соответствующего постановления об отложении совершения данного нотариального действия. Это право предоставлено нотариусу для того, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании завещателя недееспособным. Если такого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем предположении одному из лиц или одной из организаций, которые вправе поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным. В зависимости от принятого ими решения нотариус удостоверяет или приостанавливает удостоверение завещания до разрешения дела судом.


    Когда с просьбой об удостоверении обратилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в таком состоянии, что не может понимать значения своих действий или не может руководить ими (например, в нетрезвом состоянии), нотариус вправе отказать в удостоверении

    завещания, разъяснив, что это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с такой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужившие мотивом к отказу.


    При любых других аналогичных обстоятельствах вопрос об оформлении у нотариуса завещания вообще ставиться не может.


    Поэтому если завещание было составлено недееспособным, то оно будет недействительным, хотя бы впоследствии гражданин стал дееспособным (например, душевнобольной выздоровел). И наоборот, потеря гражданином дееспособности после составления им завещания, например вследствие психического заболевания, не лишает завещание юридической силы.


    Завещание может быть совершено завещателем только лично, хотя при составлении завещания нередко приходится прибегать к помощи сведущего лица, а если завещатель неграмотен или страдает физическим недугом, то к помощи рукоприкладчика. Но при всех обстоятельствах завещание не может быть совершено через представителя. Не может быть также совершено одно завещание от имени нескольких лиц. Завещатель при составлении завещания должен быть полностью дееспособен. Он должен полностью отдавать отчет в своих действиях и ими руководить.


    Завещание обычно относят к срочным сделкам, поскольку смерть завещателя, на случай которой составляют завещание, неизбежно, рано или поздно, должна наступить. В то же время завещатель в любой момент может отменить или изменить ранее составленное завещание.

    Поэтому завещанию как односторонней сделке присущ и известный элемент условности. Акт его составления, до тех пор пока не наступила смерть завещателя, не является бесповоротным и необратимым.


    3

    Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого наследственного правоотношения не порождает.


    Воля наследодателя может получить в завещании самое неожиданное воплощение. Он может лишить в завещании права наследования (лишить наследства) всех своих наследников и этим ограничиться, может оставить все свое имущество или его часть любому лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону, в любом соотношении распределить доли в наследстве между указанными в завещании наследниками, составить особые завещательные распоряжения в виде подназначения наследника, завещательного отказа, возложения и т.д.


    В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть определены в идеальном (абсолютном) выражении (например: в равных долях, 1/2 доле вклада, 1/4 доле дома и т.д.).


    Однако при составлении завещания в отношении дома завещатель, кроме определения долей наследников в идеальном выражении, может указать, какая конкретно часть дома предназначена им в пользование каждому из названных им наследников (например: сыну — южная половина, дочери — северная), что предотвратит возможные в дальнейшем споры между наследниками.


    Допускается свобода изложения завещательных распоряжений, однако они должны содержать все необходимые для завещания реквизиты.


    Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание (ст. 1119 ГК РФ).


    Наследникам и по завещанию могут быть:


    • наследники по закону, при этом завещатель не связан очередностью наследников и может завещать свое имущество наследникам третьей очереди при наличии наследников первой очереди;


    • иные граждане, не входящие в круг наследников по закону, независимо от того, есть ли в живых кто-либо из числа законных наследников или нет;

    • юридические лица, существующие на день открытия наследства;


    • Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.


      Завещатель может лишить в завещании права наследования наследников по закону. Лишение права наследования может быть выражено в двух формах:


    • путем прямого перечисления лиц, которых наследодатель лишает права наследования:


    • путем умолчания о ком-либо из наследников.


    Каждая из названных форм лишения права наследования имеет свои правовые последствия. В первом случае наследник полностью устраняется от наследования независимо от того, охватывает завещание все имущество или только его часть. Во втором случае наследник, которого завещатель обошел молчанием, устраняется от наследования в том случае, если завещатель определяет судьбу всего имущества. Если же окажется, что какая-то часть имущества осталась не завещанной, то это имущество будет делиться между наследниками по закону. В число этих наследников войдут и наследники, которых наследодатель обошел в завещании молчанием.



    4

    Например, В. завещал свой автомобиль своему брагу Г.. лишив жену права на наследство. Умерший имел сына. В состав наследства входил также и гараж. Кто имеет право наследовать гараж?


    Наследник, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным и поэтому распределяемое по правилам наследования по закону. Жена лишена права на наследство, что прямо предусмотрено в завещании, она не имеет нрава на гараж.

    Автомобиль завещан Г., на него не имеет право претендовать сын. Сын — наследник первой очереди, брат — второй. Вывод: право на наследование гаража имеет только сын.


    Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Закон, ограничивая свободу завещательных распоряжений, устанавливает круг необходимых наследников.


    Право на обязательную долю в наследстве имеют:


    • несовершеннолетние дети наследодателя;


    • нетрудоспособные дети наследодателя;


    • нетрудоспособный супруг наследодателя;


    • нетрудоспособные родители наследодателя;


    • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.


    Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим и распространительному толкованию не подлежит. Они наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.


    Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя подлежат призванию к наследованию на основании п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ «Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя».


    Согласно п. 1 ст. 1 148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст. 1143—1145 ГК РФ (соответственно наследники второй, третьей и последующих очередей), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди,

    которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, причем независимо о того, проживали они совместно с наследодателем или нет.


    В п. 2 ст. 1148 ГК РФ к наследникам по закону отнесены граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142— 1145 ГК РФ (соответственно наследники первой, второй, третьей последующих очередей), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.


    Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю из той части имущества, которая завещана.


    Согласно ст. I 122 ГК РФ имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из наследников предназначаются, считается завещанным наследникам в равных долях.


    5

    Указание в завещании на части неделимой вещи (т.е. вещи, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее назначения, ст. 133 Г К РФ), предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с Гражданским кодексом РФ, а в случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.


    Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.


    В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными Кодексом.


    В отношении содержания завещания завещатель имеет следующие права:


    • не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания:


    • вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том. которое он может приобрести в будущем;


    • может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний;


    • может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (ст. 1116 ГК РФ), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону;


    • может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрут до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примут наследство по другим причинам или откажутся от него, либо не будут иметь право наследовать или будут отстранены от наследования как недостойные.

    В ст. 1124 ГК РФ устанавливаются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.


    Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещаний другими лицами допускается в том случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации с соблюдением правил о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания (п. 7 ст. 1125 ГК РФ).


    Кроме того, к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:


    1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;


    2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;


    3. завещания граждан, находящихся в разведочных, фактических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;


      6

    4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;


    5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.


Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила ст. 1124 и 1125 ГК РФ.


Завещание, удостоверенное таким образом, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата нотариусу по месту жительства завещателя.


Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.


Если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.


Несоблюдение установленных правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.


Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельствах лишен возможности совершить завещание в соответствии со ст.

1124—1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.

Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если он в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что это завещание.


Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной ГК РФ.


Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.


Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства (ст. 1129 ГК РФ).


Пункт 2 ст. 1124 ГК РФ ограничивает круг свидетелей. В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствуют свидетели, но не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:


  • нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;


  • лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;


    7

  • граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные;

  • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в

    полной мере осознавать существо происходящего;


  • лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.


Несоответствие свидетеля указанным требованиям может стать основанием признания завещания недействительным.


В том случае, когда при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания.


На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением закрытого завещания.


К нотариально удостоверенным завещаниям предъявляются соответствующие требования (ст. 1125 ГК РФ). Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и др.).


Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.


Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем.


Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и

место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.


При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель.


Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.


Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания.


При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю о праве на обязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.


В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим должностным лицом с соблюдением правил ГК РФ о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.


В ст. 1126 ГК РФ введен особый порядок нотариального удостоверения закрытого

завещания, которое завещатель вправе совершить, не предоставляя при этом другим

лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.


8

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой его недействительность.


Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность.


Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить завещателю, что закрытое завещание должно быть им собственноручно написано и подписано, а также разъяснить право на обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания.


Нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону.


После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса.


Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола.


На денежные средства в банках может быть оформлено завещательное распоряжение.


Завещательные распоряжения — это письменные распоряжения завещателя правами на денежные средства в банках. Они могут быть совершены в соответствии со ст. 1128 ГК РФ, в которой установлено, что права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть по усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном ст. 1124—

1127 ГК РФ, либо посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет.


В отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания.


Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исключением расходов на достойные похороны наследодателя (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).


Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.


Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (ст. 1128 ГК РФ), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.



9

Размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать 40 000 руб., установленных законом на день обращения за получением этих средств. Данные правила применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства.


Завещательное распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» № 351 от 27 мая 2002 г.


Правила определяют порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства граждан в банках или филиалах банков.


Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет, по правилам ст. 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Завещательные распоряжения совершаются бесплатно.


Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения осуществляется при соблюдении следующих условий:


  • личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;


  • завещатель должен быть информирован о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 ГК РФ, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;


  • лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения ст. 1123 ГК РФ.


    Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Оно может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно- вычислительной машины, пишущей машинки и др.).


    В завещательном распоряжении указываются:

  • место и дата его совершения;


  • место жительства завещателя;


  • имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.


Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.


Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завешаете я.


Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных ст. 1121 ГК РФ.



10

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу РФ. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.


Завещательное распоряжение составляется в двух экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в несгораемом шкафу.


Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении.


Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.


Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением ст. 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.


В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения.


Наследование денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:


  1. свидетельства о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации;

  2. постановления нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со ст. 1174 ГК РФ;


  3. нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества в соответствии со ст. 1165 ГК РФ;


  4. свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания в соответствии со ст. 1135 ГК РФ;


  5. свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившегося в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации в соответствии со ст. 1150 ГК РФ;


  6. копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.


    В случае утраты нотариально удостоверенного завещания, экземпляр которого хранится в делах нотариальной конторы по письменным заявлениям граждан, нотариус может выдать дубликат завещания. По общему правилу он может быть выдан только самому завещателю. После его смерти согласно ст. 5 Основ законодательства РФ о нотариате могут быть выданы только справки о завещании.


    11

    Дубликат завещания может быть выдан после смерти завещателя указанным в завещании наследникам по представлении ими подлинного или нотариально засвидетельствованной копии свидетельства о смерти завещателя и документов, удостоверяющих личность наследников. В необходимых случаях, в частности, если завещатель указал степень родства наследников, нотариусу должны быть предъявлены документы, подтверждающие родственные отношения между завещателем и наследниками.


    Дубликат завещания выдается также и наследникам указанных в завещании наследников в случае их смерти при предъявлении свидетельств о смерти завещателя и указанных в завещании наследников, после которых они наследуют. Никто иной не вправе получить дубликат завещания. Однако справки о завещании нотариус обязан выдать любому заинтересованному лицу по предъявлении им свидетельства о смерти, не разглашая при этом содержания завещания, если это лицо не является наследником, названным в завещании.

    1. 2)Наследование по праву представления

Наследование по праву представления



12

Наследники по праву представления – это граждане, круг которых в действующем законодательстве определен конкретным образом: в него входят потомки лица, имевшего долю в имуществе основного наследодателя. Наследование по праву представления – это наследование доли наследника, умершего до открытия наследства.


Согласно пункту 1 статьи 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации, существует три категории наследников, обладающих возможностью приобретения имущества в рамках рассматриваемого принципа. Так, к первой категории, указанной в пункте 2 статьи 1142 ГК РФ, относятся внуки умершего собственника, то есть дети основного наследника, имевшего права на получение его собственности по закону. Таким образом, к этой группе относятся прямые потомки представителей первой очереди. Вторая категория, обозначенная в пункте 2 статьи 1143 ГК РФ, включает детей полнородных и неполнородных братьев и сестер умершего, иначе говоря, к ней относятся племянники и племянницы скончавшегося гражданина. В результате вторую группу наследников по праву представления составляют потомки представителей второй очереди. Наконец, третья категория, предусмотренная пунктом 2статьи 1144 ГК РФ, состоит из двоюродных братьев и сестер умершего. Включение их в перечень лиц, имеющих право на имущество лица после его смерти, обусловлено составом третьей очереди наследования: она включает полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей скончавшегося – иначе говоря, представителями третьей очереди являются дяди и тети гражданина. Таким образом, третья категория наследников по праву представления, как и в предыдущих случаях, состоит из прямых потомков претендентов соответствующей очереди.


Право представления в наследстве

  • это вид права наследования по закону(по закону, а не по завещанию). Право представления в наследстве позволяет наследовать вместо умершего наследника по закону. Право представления в наследстве получают наследники по закону умершего наследника, т.е.наследуют по праву представления вместо умершего наследника по закону его законные наследники.

    Наследственная трансмиссия отличается от права представления в наследстве тем, что она распространяется не только на наследование по закону, но и на наследование по завещанию. Возникает право наследования по наследственной трансмиссии со смертью наследника произошедшей после открытия наследства, а не до него, когда возникает право представления в наследстве.

    Право представления в наследстве не предоставляется потомкам недостойного наследника и потомкам наследника, которого наследодатель лишил наследства. Подназначение наследника в завещании умершему наследнику по закону также делает невозможным наследование по праву представления

    представляющими наследниками. Право наследовать долю умершего наследника в этой ситуации получает подназначенный наследник.

    В какой ситуации осуществляется наследование по праву представления

    Наследование по праву представления возможно при следующих условиях:


    • умерший наследник принадлежит к той очереди наследников, которая призывается к наследованию по закону;

    • умер этот наследник по закону раньше наследодателя или одновременно с ним

      (если такой наследник умирает после смерти наследодателя, но наследство он принять не успел, то право наследовать может переходить к его законным наследникам по наследственной трансмиссии);

    • если потомкам умершего наследника наследодатель оставил наследственное имущество, которое должно наследоваться в порядке наследования по закону (может быть ситуация, когда все наследственное имущество распределено наследодателем между другими наследниками как завещаемое имущество).


Наследники по праву представления


13

Это наследники по закону, которые призываются к наследованию по праву представления.

С одной стороны Наследники по праву представления – это наследники, которые относительно наследодателя являются его наследниками по закону, но не принадлежат к очереди наследников призываемых к наследованию (как более дальние родственники). С другой стороны наследники по праву представления являются законными наследниками умершего наследника по закону, который бы призывался к наследованию, не умри он раньше наследодателя, т.е. это потомки наследодателя не относящиеся к призываемой наследовать очереди наследников по закону, они призываются наследовать по праву представления.

Наследники по праву представления подразделяются на очереди представления в наследстве:


  1. умершие дети наследодателя представляются внуками и их прямыми потомками по нисходящей линии (правнуки и т.д.);

  2. родные братья и сестры наследодателя (в т.ч. неполнородные) представляются племянниками (племянницами);

  3. родные братья и сестры родителей наследодателя представляются двоюродными братьями и сестрами наследодателя.


    Представляющие наследники отвечают по долгам наследодателя, а не по долгам представляемого ими наследника.


    Правила наследования по праву представления


    Остался чисто технический вопрос – как и сколько.

    Наследование по праву представления происходит не на равных с призванными к наследованию наследниками по закону. Наследуется по праву представления только та доля в наследстве, которая полагалась бы умершему наследнику, будь он жив, независимо от количества представляющих умершего наследников.

    Наследники по праву представления наследуют эту долю в равных частях.

    Наследование по праву представления может оказаться не таким интересным для представляющего наследника, если он имеет право на обязательную долю в наследстве. Обязательная доля в наследстве может оказаться больше части наследства, наследуемой по праву представления. Зависит это от количества потомков наследодателя, осуществляющих наследование по праву представления. В таких подробностях поможет разобраться нотариус, в любом случае без нотариуса оформление наследства невозможно.


    Билет №2

    1. Обязательная доля

    2. Недействительность завещания 2.1)Обязательная доля

Обязательная доля в наследстве по закону

14

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе. И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Что такое «обязательная доля» Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц. Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена. При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников. Из чего составляется обязательная доля В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано. Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание. Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников. Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего.

Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д. Кому полагается обязательная часть Круг обязательных

15

наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют: дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста, дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды), нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители, лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры), нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.). То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет. Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных. Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года. Сколько полагается обязательным наследникам Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2016-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли. Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого. Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли

«законной». Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому. Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры. Обязательного наследства можно лишиться В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена. Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и

16

докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье. Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим. Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это: лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем, лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя, лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности, родители, лишенные права на воспитание своих детей. Как отказаться от обязательной доли Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе. Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет. Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения. Видео: Адвокат об обязательной доле наследства Как оформить «обязательное» наследство Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить: свой паспорт, документы, доказывающие родство с наследодателем, документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.), документы на наследуемые вещи (при наличии). После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.


2.2) Недействительность завещания

Ст. 1131 ГК РФ определяет условия недействительности завещания.


При нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным


1.

  1. в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или

  2. независимо от такого признания (ничтожное завещание).

    Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

    Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.


    Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

    Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.

    Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.

    Основания недействительности завещания

    Нормы, регулирующие основания для признания завещания недействительным можно найти в ст. 1131 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ).

    17

    Руководствуясь п. 5 ст. 1118 ГК РФ, завещание является односторонней сделкой, следовательно, на нее распространяются нормы, закрепленные в гражданском законодательстве, в том числе и в области признания сделок недействительными.

    Очевидно, что основания недействительности сделок можно разделить

    на: общие (для всех сделок – например, имеются неосознанные действия лица либо они идут в разрез с законом) и специальные (только для завещаний – например, закрытое завещание подписано рукоприкладчиком). Такое деление весьма относительно, т.к. в основе недействительности сделок лежит нарушение закона. Руководствуясь действующим законодательством можно выделить два вида недействительности завещания:

    Также законные наследники могут потребовать компенсации за необоснованное обогащение (гл. 60 ГК РФ).

    Судебная практика недействительности завещания

    Обратиться в суд с иском до момента открытия наследства не возможно (предл. 2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ), объекта защиты пока еще нет. В большинстве случаев

    истцом по делам об оспаривании завещания являет законный наследник, чьи права на имущество восстанавливаются в случае признания завещания недействительным.

    Наследники по закону не могут наследовать имущество, нарушая порядок очередности. То есть, обратиться в суд для восстановления своего права могут только наследники I очереди, в случае если таковые отсутствуют, то наследники II очереди и так далее.

    ПРИМЕР

    Ивахина У.И. оставила после себя завещание, на основании которого все недвижимое имущество (двухкомнатную квартиру, дачу и земельный участок) она завещает дочери своей племянницы, двоюродной внучке Татьяне, которая навещала и ухаживала за ней последние 10 лет. Перед составлением завещания Ивахина У.И. приложила медицинские справки, свидетельствующие о ее вменяемости.

    В день открытия наследства, родственникам стало известно о составленном Ивахиной У.И. завещании. Родной сын наследодателя, проживавший за границей, счел, решение матери верным. А тетя, несогласная с завещанием, обратилась с иском в суд о признании завещания недействительным.

    21

    Суд оставил иск без удовлетворения, т.к. тетя является наследником III очереди и не может оспаривать завещание, потому что еще есть наследники I и II очереди, не выразившие своих прав на наследование.

    Ответчиками по искам в основном бывают наследники, указанные в завещании, но в судебной практике встречались случаи, когда иск предъявлялся кредиторами, и ответчиком в этом деле являлась наследственная масса, согласно п. 3 ст. 1175 ГК РФ.

    Конечно, предъявление требования к имуществу кажутся абсурдными, ведь оно не может быть ответчиком. Но суть заключается в том, что привлечение имущества в качестве ответчика осуществляется до принятия имущества наследниками, чтоб не пропустить срок исковой давности.


    Но лидирующие позиции в судебной практике занимают дела о признании недействительными завещаний с пороками воли. В ходе них устанавливается обладал ли завещатель полной дееспособностью на момент составления завещания. И при вынесении окончательного вердикта именно в этой категории дел судебные решения существенно разнятся.

    На основании ст. 43 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 при удостоверении сделок выясняется дееспособность граждан. Но, судя из практики, если завещатель не предоставил медицинские справки и выписки из истории болезни, выданные в день составления завещания, то нотариус не может в полном объеме оценить дееспособность наследодателя и понять, отдает ли последний отчет своим действиям.

    ВАЖНО

    Исходя из норм закона, сделка, совершенная недееспособным лицом, которое не было признано таковым на момент сделки, но фактически им являлось, может быть признана судом недействительной по иску лиц,

    чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате совершения этой сделки (ст. 177 ГК РФ).

    Для решения вопроса о вменяемости завещателя можно прибегнуть

    к посмертной судебно-психиатрической экспертизе, но она не всегда может дать точный ответ.

    Недействительность завещания

    Завещание является сделкой и требует для своей действительности соблюдения ряда условий. Если какие-либо из этих условий не соблюдены, завещание может быть признано недействительным.


    Завещание может быть совершено только дееспособным лицом (см. § 3 наст. главы). Поэтому отсутствие у завещателя дееспособности в момент совершения завещания влечет за собой недействительность завещания. Те же последствия имеют место, если завещатель в момент совершения завещания находился в таком состоянии, что он не мог понимать значения совершаемых им действий (ст. 31 ГК).


    Завещание - сделка строго формальная. Несоблюдение установленной законом формы завещания делает завещание недействительным. Поэтому является недействительным завещание, сделанное в письменной, но не удостоверенной нотариальным порядком форме, или завещание, сделанное на словах. Недействительным должно быть признано также завещание, удостоверенное нотариусом, но с нарушением установленного для удостоверения завещания порядка, например, когда завещание было предоставлено для удостоверения нотариусу не самим завещателем, а другим лицом, когда при составлении завещания слепым неграмотным завещателем за него расписалось лицо, назначенное им наследником, и т. д.


    22

    Недействительно завещание, содержащее в себе распоряжения, противные закону или сделанные в обход закона, или направленные к явному ущербу для государства (ст. 30 ГК).


    Должно быть признано недействительным завещание, совершенное под влиянием обмана, насилия или угрозы. При этом не должно иметь значения, кем именно были допущены обман, насилие или угроза - назначенным ли в завещании наследником, отказополучателем или другим лицом.


    Не могут быть признаны действительными завещания, составленные с нарушением правил социалистической морали, например, завещание о назначении супруга наследником под условием, чтобы после смерти завещателя он не вступил в брак с определенным лицом.


    Признание завещания недействительным производится в судебном порядке.


    Иск о признании завещания недействительным может быть предъявлен всяким лицом, непосредственно заинтересованным в признании недействительным завещания. Такими заинтересованными лицами могут быть наследники по закону (наиболее частый случай), а при наличии другого завещания - наследники по этому завещанию. Иск о недействительности завещания может быть также предъявлен финансовым органом, если имеются основания для перехода наследства к государству. Если этого требуют интересы государства или трудящихся, иск о недействительности завещания может быть предъявлен прокурором (ст. 2 ГПК РСФСР).


    Если назначенные в завещании наследники приняли наследство, то они и являются ответчиками по иску о недействительности завещания.


    Более сложным является вопрос об установлении надлежащего ответчика по иску о недействительности завещания, если наследники по завещанию не совершили никаких действий, свидетельствующих об их намерении принять наследство. Довольно распространенным является взгляд, что и в этом случае в качестве ответчиков по иску о недействительности завещания должны быть привлечены наследники по завещанию. Но почему они должны быть признаны ответчиками по иску о недействительности завещания? Только потому, что завещателю было желательно назначить их своими наследниками! Привлечение же их к делу в качестве ответчиков, помимо хлопот и траты времени в случае удовлетворения иска, может повлечь для них невыгодные материальные последствия (взыскание с них расходов по производству дела, понесенных истцом - ст. 46 ГПК РСФСР). Может получиться странное положение: наследники по завещанию сами понимают, что завещание будет признано недействительным (например, составленное недееспособным лицом), и все же должны будут возместить судебные расходы.


    Вступление наследников по завещанию в дело в качестве ответчиков влечет для них и другие невыгодные последствия. Признав себя ответчиками, они тем самым как бы изъявляют согласие на принятие наследства, чего бы, может, они в действительности не намеревались делать. Заявив же о том, что они не считают себя ответчиками, наследники по завещанию тем самым как бы заявляют о своем отказе от наследства, чего они, быть может, не имели в виду.

    Мы считаем, что в тех случаях, когда наследники по завещанию еще не приняли наследства, иск о недействительности завещания должен быть предъявлен применительно к правилам ст. 29 ГПК РСФСР. Редакцию этой статьи нельзя признать удачной, так как она позволяет сделать вывод, будто бы само наследственное имущество является субъектом права. К такому выводу, в частности, приходит С. Н. Абрамов, утверждающий даже, что "иски к имуществу, оставшемуся после смерти собственника, т. е. к наследственному имуществу, недопустимы, по советскому праву, так как имущество как таковое не признается субъектом права; следовательно, иск может быть заявлен только к правопреемникам умершего"[215].


    Конечно, наследственное имущество как таковое советским правом не признается субъектом права. Тем не менее, иски до перехода наследства к правопреемникам умершего, т. е. до принятия его наследниками, вполне возможны. Кроме иска о недействительности завещания, можно указать в качестве примера еще на тот случай, когда кредитор наследодателя опасается пропуска срока исковой давности по своему требованию. Если для управления наследственным имуществом уже назначен опекун, то на нем и лежит обязанность ответа по иску, предъявленному к наследственному имуществу; если же такой опекун еще не был назначен, то органы опеки должны назначить опекуна для ответа по иску (ст. 69, прим. к ст. 72 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР).


    Опекун над имуществом умершего, конечно, не является ни представителем самого умершего, ни его имущества, но он оберегает интересы как возможных наследников (по завещанию и по закону) и отказополучателей, так и государства, поскольку в известных случаях оно может стать преемником в имуществе умершего (когда завещатель назначил государство своим наследником и в случае выморочности наследственного имущества).



    23

    "Если, однако, назначенный по завещанию наследник умрет раньше открытия наследства, то завещание теряет силу, и для признания его недействительным наследодателю совершенно не нужно обращаться в суд, а следует лишь заявить об этом в нотариальную контору" (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 29 мая 1943 г. по делу № 580) [216].


    В случае признания судом завещания недействительным к наследованию призываются наследники по закону или наследники по другому завещанию. В некоторых случаях (например, при полном отсутствии наследников) признание завещания недействительным влечет переход наследственного имущества к государству.


    При недействительности отдельных завещательных распоряжений надлежит руководствоваться ст. 37 ГК, в силу которой недействительные части сделки не затрагивают прочих ее частей, поскольку можно предположить, что сделка была бы совершена и без включения недействительной ее части. В таких случаях суд, признав данное завещательное распоряжение недействительным, должен тщательно обсудить, насколько этим затрагивается судьба всего завещания в целом, и если он признает, что устранение данного завещательного распоряжения не лишит завещания того основного содержания, которое ему было придано завещателем, то такое завещание должно сохранить свою силу (за исключением недействительной его части).


    Соответственно недействительным полностью или в части должно быть признано завещательное распоряжение, составленное с нарушением ч. 2 ст. 422 ГК, т. е. с нарушением правил об обязательной наследственной доле. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда СССР признала, что "если бы даже Глиенко и не утратил права наследования за пропуском срока, установленного ст. 430 ГК УССР, то и тогда завещание могло быть признано недействительным только в части, касающейся той доли, которая причиталась бы несовершеннолетнему при наследовании по закону. Между тем, областной суд признал недействительными завещание и свидетельство о праве наследования в целом" (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда СССР от 12 июля 1952 г. по иску Чеховых к Шапченко о признании недействительным завещания).


    Билет №3

    3.1)Значение установления места и времени открытия

    наследства

    Открытие наследства. Время и место открытия наследства


    Законодатель в ст. 1113 ГК РФ сформулировал понимание юридического значения открытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина.

    Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В ст. 17 ГК РФ говорится о правоспособности гражданина, которая возникает в полном объеме в момент рождения человека. Правоспособность у всех граждан равная, неотчуждаемая. Она прекращается со смертью гражданина.


    Законодательством установлено, что смерть гражданина может быть признана и при объявлении его умершим. Если соблюдены все условия ст. 45 ГК РФ, на основании которых гражданин признается судом умершим, суд выносит решение об объявлении его умершим. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти.


    Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Юридическими фактами, которые являются основными условиями для открытия наследства, закон признает:


    • смерть гражданина;


    • объявление гражданина умершим.


      24

      Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связано определение:


    • круга лиц, которые выступят наследниками;


    • состава наследственного имущества;


    • начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству;


    • мер защиты наследственного имущества;


    • закона, применимого к наследственным правоотношениям.


    Итак,

    временем открытия наследства

    в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является

    день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.


    Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, т.е. для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

    Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. Если органы ЗАГСа по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда.


    Факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны РФ.


    Время открытия наследства тесно связано со следующими положениями закона:


    • нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены;


      25

    • оспаривание завещания до открытия наследства не допускается;


    • право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам;


    • к числу наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142—1145 ГК РФ, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним;


    • наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства;


    • в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;


    • при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завешано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников;


    • наследник, который на момент открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация, являющаяся наследником по завещанию, имеют при разделе наследства преимущественное право


    на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (ст. 132 ГК РФ) с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ.


    При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие «место открытия наследства».


    местом открытия наследства является последнее

    Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что место жительства наследодателя (ст. 20 ГК РФ).


    26

    Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.


    Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК РФ). Ценность имущества имеет относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из самого места расположения имущества, особенно это касается недвижимости. Ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с позиции денежной стоимости на момент открытия наследства. Момент открытия наследства с учетом рыночной стоимости может быть выгодным или менее выгодным в денежном выражении. Все будет зависеть от конкретной экономической и правовой обстановки в обществе. Законодательством не уточняется, в каком отношении, в каком понимании надо учитывать наибольшую ценность. Ценность имущества может быть материальной, когда оценивается в денежном выражении, а может иметь характер культурных ценностей.


    При указании на место открытия наследства в законе идет речь о разных местах. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Российской Федерации. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ).


    В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства (ст. 264 ГПК РФ).

    Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ).


    Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении.


    Место открытия наследства определяет:


    • закон страны, регулирующий наследственные отношения;


    • место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между наследниками;



      27

    • применение мер по охране самого наследства (иногда возникают коллизии в сфере наследственного права, если присутствует иностранный элемент, так как наследственное право в разных странах может иметь свои особенности и отличия).


    Определяя право, которое подлежит применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложненным иным иностранным элементом, Гражданский кодекс РФ устанавливает следующее.


    Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства (ст. 1195 ГК РФ). Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права (ст. 1224 ГК РФ).


    Законом также установлено, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не

    предусмотрено законом. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву (ст. 1224 ГК РФ

    Если надлежащие документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установлении факта принятия наследства, а с заявлением на отказ в совершении нотариального действия.

    Следует заметить, что место открытия наследства и факт принятия наследства, как правило, устанавливаются в одном судебном решении.


    Билет 3. 2) Завещательный отказ


    Завещательный отказ иначе легат

    28


    Суть данного документа определена Законом РФ в статье 1137 ГК РФ. и

    заключается в том, что гражданин, составляющий завещание, возлагает на своих

    наследников обязанности в плане исполнения при помощи завещательных

    денежных средств, то есть финансов и обязанностей, связанных с имуществом.

    Завещательный отказ — это обязательство, связанное с имуществом или

    собственностью наследодателя. Наследник после процедуры принятия

    наследной части может отдать определённую долю завещанной собственности в

    пользу иных, третьих лиц, например, погасить кредитование и так далее.

    Наследником и кредитором может быть как один человек, так и в качестве данных

    лиц может выступать несколько человек. Денежный объём такого важного

    распоряжения на бумаге не может быть больше, чем объём самой наследной

    части. По определению в законодательстве кредиторов называют

    отказополучателями. Ими могут выступать люди или учреждения, которые по

    Закону имеют право выступать с требованиями к наследнику об исполнении

    долговых выплат завещателя.

    Форма завещательного отказа

    Содержание такого документа может быть составлено в любой форме,

    предусмотренной законодательством РФ. Отказ в виде отдельного пункта

    включается в такие завещательные бумаги:

    Закрытый завещательный документ.

    Обычный открытый завещательный документ.

    Завещательная бумага, в содержании которой указаны определённые

    должностные лица (консульские сотрудники, специалисты Администрации и

    других органов).

    Завещательный документ, подписанный главврачом поликлиники, начальником

    исправительной колонии или военного офицера.

    Если наследодатель хочет сделать юридически оформленный отказ в своём

    завещательном документе, тогда данная бумага должна быть правильно

    оформлена, чтобы волеизъявление человека было исполнено так, как он этого

    желает. Необходимо в завещательной бумаге указать правопреемника, на

    которого нужно возложить исполнение содержимого в бумаге. Также следует

    указать отказополучателя и суть процесса (что необходимо отдать, передать).

    Такой документ, чтобы он имел юридическую силу, должен быть лично

    удостоверен специалистом нотариального отдела и другими должностными

    лицами, которые по Закону должны удостоверять подобного рода документы.

    Условия завещательного отказа

    Объектом завещательного отказа является перечень действий, который не

    должен ограничивать свободу наследополучателя. Но при этом юридически

    важно, чтобы были выполнены все условия волеизъявления, которые могут

    заключаться в такой деятельности:

    передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого

    из списка наследной части;

    предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную

    собственность;

    выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в

    документе (отказе);

    предоставление услуг;

    разовая выплата в виде определённой денежной суммы;

    исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или

    собственности.

    Суть документа Наследник за счёт приобретённого в дар наследства на время

    может оказаться должником или кредитором — это главная суть такой бумаги. Он

    обязан исполнять определённые действия, прописанные в документе в отношении указанного гражданина.

    Право отказа По Закону любое лицо имеет полное право отказаться от подобных юридически значимых предписаний. Исполнение такой бумаги производится за счёт наследной части, но не переводит получателя в статус преемника. Это лицо не обязано беспрекословно принимать волю наследодателя, поэтому необходимо заранее подназначить другого отказополучателя, на случай возникновения такой ситуации, и прописать это в завещательном документе. Юридически отказ имеет силу и заключается в назначенном обязательстве, но не служит основанием и каким-либо видом наследственного правопреемства.

    Правила отказа Существуют определённые правила об отказе и заключаются они в следующем:

    Должна быть обеспечена полная свобода составления завещательного документа.

    Полная свобода при распоряжении правами со стороны отказопреемника. Не допускается наличие отказного документа в пользу других лиц.

    Не допускается наличие отказного документа с какими-либо условностями. Не допускается наличие отказной бумаги с какими-либо отговорками.

    Когда отказопреемник отказывается от исполнения волеизъявления составителя завещательного документа с оговорками или определёнными условностями, тогда согласно вышеперечисленным правилам, юридические действие может быть признано недействительным. Но недействительность сделки будет иметь распространение только на ту часть, которая связана именно с условностями и оговорками.

    29

    Отказополучателем является наследник Возможна такая ситуация, когда отказопреемник одновременно является наследником. В этом случае он имеет право принять или отказаться от завещательного отказа. Также его правомочие может заключаться в принятии или отказе от наследной части. Если он одновременно имеет право на обязательную долю в наследстве, тогда он имеет полное право на отказ от этой обязательной доли, но это не означает, что он отклонил требования, основанные в документе. В общем, отказопреемник, являющийся одновременно получателем наследной части, имеет право принять наследную часть или отказаться от неё.

    Примеры исполнения завещательного отказа Объектом при составлении завещательного отказа может быть собственность. Например, наследодатель оставляет наследнику индивидуальную капитальную постройку, но одновременно он возлагает на него обязанность предоставления права пользования этой жилой постройкой или её конкретной частью для своей племянницы (14 лет) до её 23- летия. В данном случае, отказопреемником является племянница завещателя, она в течение 9-ти лет будет использовать право проживания в жилой постройке по завещательному отказному документу. Когда закончится установленный срок, то есть по достижении 23-х лет, право использования в свих целях жилого помещения у племянницы наследодателя будет прекращено.

    Ещё один пример завещательного отказа: гражданин составил завещательную бумагу на своего сына и после смети отца, он получит приусадебный участок. При этом в документе указан отдельным пунктом предмет отказа в пользу сестры завещателя — сын должен предоставить своей тёте возможность использования земли на приусадебном участке.

    Отказопреемник может принимать или не принимать такой «подарок» — это его законное право. Если данный документ не ограничен каким-либо сроком, тогда отказопреемник может пользоваться полученной землёй или другим предметом отказа в течение всей своей жизни


    Получение завещательного отказа Чтобы получить предмет по данному

    документу, необходимо посетить нотариуса, который занимается ведением дела

    наследодателя. Данному специалисту предоставляется заявление и

    документальные бумаги, подтверждающие личность или родственные связи с

    наследодателем. Отказ в завещательном документе для отказопреемника

    оформляется при помощи включения лица в завещательный документ. В нём

    должны быть чётко определены лица, являющиеся наследниками, которые будут

    выполнять отказ в пользу отказопреемника.


    Пример

    Р. составил завещание, согласно которому земельный участок после его смерти должен перейти сыну. При этом Р. в завещании сделал завещательный отказ и указал, что на сына возлагается обязанность предоставить дочери Р. возможность пользования этим земельным участком.


    Для отказополучателя принятие отказа — право, а не обязанность. Он может отказаться от принятия исполнения. В приведенном выше примере дочь может отказаться от проживания в доме и пользования земельным участком. Причем, если отказополучатель относится к числу наследников, он вправе отказаться от принятия завещательного отказа независимо от принятия наследства.


    Так как завещательный отказ устанавливается в завещании в отношении конкретного лица и связан с его личностью, отказополучатель не может передать свои права по такому отказу в пользу другого наследника.


    30

    Таким образом, указанный наследодателем завещательный отказ обладает в силу закона определенными требованиями:


    1. завещательным отказом могут быть возложены обязанности только имущественного характера;


    2. наследодатель в завещании должен указать конкретных лиц, в пользу которых должна исполняться обязанность завещательного отказа;


    3. даже если имущество после принятия его наследником переходит к новому собственнику (наследник его продал, подарил и пр.), то завещательный отказ продолжает свое действие и при смене собственника;


    4. так как право отказополучателя тесно связано с его личностью, такое право не может быть передано другим лицам.


    Наследодатель вправе в завещании ограничить действие завещательного отказа каким-либо сроком, который может быть связан с какими-либо обстоятельствами, событиями или фактами.


    Пример

  3. указал в завещательном отказе, что его племянница может пользоваться до вступления в брачные отношения правом проживания в квартире, которая по завещанию перешла Т.


Вступивший в силу 1 марта 2005 г. новый ЖК определил порядок пользования жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу. В частности, установлено, что гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением, пользуется им наравне с его собственником и несет солидарную с

собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением. При этом гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе требовать государственную регистрацию права пользования этим жилым помещением.


В том случае, если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании завещательного отказа, использует это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если указанные нарушения влекут разрушение жилого помещения, его собственник также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В том случае, если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, то по требованию собственника жилого помещения он подлежит выселению на основании решения суда.


Если действие завещательного отказа не ограничено каким-либо сроком, то он будет действовать в течение жизни гражданина-отказополучателя или периода существования юридического лица — отказополучателя.



31

Завещательный отказ не может содержаться в каких-либо отдельно составленных заявлениях наследодателя, а должен устанавливаться только в завещании. Возможны завещания, содержащие только завещательные отказы, исполнить которые обязаны наследники по закону.


ГК определяет примерный перечень действий, которые могут быть предметом завещательного отказа:


  1. передача отказополучателю определенной вещи или имущественного права, входящего в состав наследственного имущества;


  2. выполнение для отказополучателя определенной работы или оказание ему определенной услуги;


  3. осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей.


Законом предусмотрена также возможность передачи отказополучателю определенной вещи в пользование, в собственность, либо на ином основании. Наследодатель имеет возможность не только возложить на наследника обязанность по передаче имущества, существующего в момент открытия наследства, но и обязать наследника приобрести за счет полученного наследства имущество специально для передачи отказополучателю.


Отдельно законом регулируются положения о завещательном отказе в том случае, когда к наследникам переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение. На наследников по завещанию может быть возложена обязанность предоставить другому лицу на период его жизни или на иной срок право пользования помещением или его определенной частью.


Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Если в течение этого срока отказополучатель не воспользовался своим правом, то оно утрачивает силу и наследникам не может быть выставлено требование об исполнении отказа.

Наследодатель в своем завещании может подназначить другого отказополучателя. Подназначение делается с учетом того, что назначенный в завещании отказополучатель может умереть до открытия наследства или одновременно с наследодателем, откажется от принятия завещательного отказа, не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа либо лишится права на получение завещательного отказа в силу признания его недостойным наследником.


Обязанность наследника исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства за вычетом Приходящихся на него долгов завещателя.


Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли.


В том случае, если наследник отказался исполнять завещательный отказ или исполнил его ненадлежащим образом, то отказополучатель вправе в судебном порядке требовать возмещения убытков в случае их возникновения. Размертребуемых убытков не может зависеть от стоимости наследства, убытки возмещаются из всего имущества наследника.


Когда наследодатель возлагает обязанность по исполнению завещательного отказа на нескольких наследников, исполнение возлагается на каждого наследника соразмерно его доле в наследстве, если завещанием не предусмотрев иное.



32

Освобождение наследников от исполнения завещательного отказа наступает в том случае, когда обязательство вообще не возникает, а также когда оно по каким-либо причинам прекращается.

Обязательство по исполнению завещательного отказа возникает:


  1. если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;


  2. отсутствует наследственное имущество, из которого либо за счет которого должно производиться исполнение.


Обязанность наследника по исполнению завещательного отказа прекращается:


  1. в связи с его надлежащим исполнением;


  2. в связи с отказом лица, в пользу которого сделан завещательный отказ, от его получения;


  3. при истечении установленного трехлетнего срока для заявления требования об исполнении отказа;


  4. в связи с лишением отказополучателя права на получение завещательного отказа в результате признания его недостойным наследником;


  5. в связи с отсутствием наследственного имущества, счет которого необходимо исполнить завещательный отказ (например, отсутствия имущества после погашения долго наследодателя).


Билет №4


4.1) Наследственное имущество.


33

Наследование - переход прав и обязанностей умершего (наследователя) к его наследникам. В порядке наследования переходит право собственности, а также другие имущественные права и обязанности, которые составляют содержание обязательственных, авторских и изобретательских правоотношений. Права и обязанности, связанные исключительно с личностью наследодателя, по наследству не переходят. Наследование происходит в силу закона или завещания.


Наследственное имущество – это имущество, переходящее к наследникам в порядке наследования. К наследственному имуществу относятся права и обязанности наследодателя, которые принадлежали наследодателю на день открытия наследства. В наследство могут входить вещи, которые принадлежат наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок и другое), доля участника полного товарищества, общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале юридического лица, пая члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя.


Не могут входить в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом. Не входят в состав наследства государственные награды, которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ. После смерти награжденного, указанные награды передаются другим лицам в порядке, установленном законодательством о государственных наградах России.


Если в наследственное имущество входит недвижимое имущество, то наследники должны осуществить государственную регистрацию своих прав на него в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на основании свидетельства о праве на наследство. Для регистрации прав на недвижимость, доставшейся в результате раздела наследства, необходимо еще и соглашение о разделе. Если наследники зарегистрировали права на недвижимость, а после этого заключили соглашение о разделе наследства, регистрацию проводят на основании соглашения о разделе наследственного имущества. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является день смерти гражданина (статьи 1113, 1114 ГК РФ).

В частности, ГК РФ устанавливается, что наследуются на общих основаниях права: а) на акции (п. 3 ст.


1176); б) земельные участки — право собственности или право пожизненного наследуемого владения. При

необходимости раздела земельного участка должны быть учтены требования специального

законодательства, в том числе о целевом назначении земель соответствующей категории (ст. 1181, 1182); в)

ограниченно оборотоспособные вещи (ст. 1180); г) вещи, предоставленные наследодателю государством или

муниципальным образованием на льготных условиях, например специальный транспорт, предоставляемый


инвалидам, и пр. (ст. 1184); д) государственные награды, на которые не распространяется законодательство


РФ о государственных наградах, почетные, памятные иные знаки, в том числе награды и знаки в составе


коллекций (п. 2 ст. 1185).


Согласно п. 2 ст. 617 ГК РФ в случае смерти гражданина, арендующего недвижимое имущество, его права и обязанности по договору переходят к его наследникам, если законом или договором не

предусмотрено иное. В п. 2 ст. 700 ГК РФ закреплено правило о том, что в случае смерти гражданина- ссудодателя его права и обязанности по договору безвозмездного пользования переходят к его наследникам. Согласно ч. 7, 8 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторых законодательные акты Российской Федерации" в случае смерти гражданина — участника долевого строительства его права и обязанности по договору переходят к наследникам, если федеральным законом не предусмотрено иное. "Существующие на день открытия наследства участника долевого строительства имущественные права и обязанности, основанные на договоре, заключенном в соответствии с настоящим Федеральным законом, входят в состав наследства участника долевого строительства в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации". В состав наследства входят и иные имущественные права и обязанности, связанные с участием наследодателя в юридических лицах, созданием произведений науки, литературы и искусства и т.д.[3]


Включаются в состав наследства и имущественные комплексы — предприятия (ст. 1178 ГК РФ) как

целостная совокупность прав и обязанностей, связанная целевым назначением данного комплекса (он предназначается для ведения предпринимательской деятельности).


34

Указывая в ст. 1112 ГК РФ в самой общей форме на то, что имущественные права и обязанности, принадлежавшие умершему на день открытия наследства, переходят в основной своей части к его наследникам, законодатель в то же время установил ряд исключений из данной нормы. Прежде всего, в той же статье Кодекса закреплено, что некоторые права и обязанности, принадлежавшие наследодателю, несмотря на их имущественный характер, не могут включаться в состав наследства. Они определяются по двум критериям.


Во-первых, не могут наследоваться права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя.Следует признать, что данная формулировка не отличается определенностью и четкостью. Очевидно, осознавая данное обстоятельство, законодатель приводит два примера — право на алименты и право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Данное положение корреспондирует аналогичному правилу, закрепленному в ст. 383 ГК РФ. Применительно к алиментным обязательствам нормы семейного законодательства прямо указывают, что такие обязательства прекращаются смертью одной из сторон (ст. 120 СК РФ). К числу обязанностей, неразрывно связанных с личностью умершего, следует, по нашему мнению, отнести обязанность автора — как стороны договора авторского заказа — создать произведение науки, литературы или искусства (ст. 1288 ГКРФ).


Во-вторых, как явствует из той же ст. 1112 ГК РФ, не входят в состав наследства те права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и иными законами. Здесь имеются в виду те случаи, когда соответствующие права и обязанности либо вообще не переходят к другим лицам после смерти их обладателя, либо они выступают предметом сингулярного правопреемства, переходят не к наследникам умершего, а к иным указанным в законе субъектам. В их числе можно назвать, например, доверенность (ст. 188 ГК РФ) ; права одаряемого, которому по договору дарения дар обещан, — если иное не установлено в договоре (п. 1 ст. 581 ГК РФ); порядок пользования пожертвованным имуществом в случае смерти жертвователя (п. 4 ст. 582 ГК РФ); право единственного или последнего получателя пожизненной ренты (п. 2 ст. 596 ГК РФ); право получателя пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 605 ГК РФ); право нанимателя жилого помещения (абз. 2 п. 2 ст. 672, п. 2 ст. 686 ГК РФ); право гражданина- ссудополучателя, если иное не предусмотрено договором (ст. 701 ГК РФ); права и обязанности, вытекающие из договора поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ); права и обязанности комиссионера (ст. 1002 ГК РФ) и агента (ст. 1010 ГК РФ); права и обязанности доверительного управляющего (ст. 1024 ГК РФ); право на получение невыплаченных сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию, — заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, выплат в счет возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и т.п. (ст. 1183 ГК РФ)[4]. Согласно Федеральному закону от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" в состав наследства не включаются права и обязанности, вытекающие из договора оказания услуг связи, заключенного с наследодателем — владельцем телефонизированного жилого помещения. С наследниками такого лица может быть заключен новый договор (ст. 45).


35

Не переходят по наследству принадлежавшие умершему личные неимущественные права и другие нематериальные блага. С одной стороны, логичность данного правила не вызывает сомнений — сложно представить себе возможность наследования права на имя, права авторства или наследования чести, достоинства, деловой репутации. С другой стороны, на практике отнюдь нельзя исключить вероятность возникновения таких ситуаций, когда после смерти гражданина его доброе имя, честь или авторство результата интеллектуального труда опорочиваются. Как быть в такой ситуации — ведь сам правообладатель уже не может осуществить защиту своих прав, а к его наследникам они не переходят? Общий ответ на данный вопрос содержится в ст. 152 ГК РФ, согласно которой по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Данное правило конкретизируется, в частности, в иных положениях Кодекса. Например, согласно его ст. 1267 авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются лицом, указанным автором в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания, а в случае если такое лицо не назначено или в случае его смерти — наследниками автора и иными заинтересованными лицами. Аналогичные правила установлены для охраны авторства, имени исполнителя и неприкосновенности исполнения (ст. 1316 ГК РФ).


Говоря о составе наследственного имущества, нельзя не коснуться вопроса о посмертной "судьбе" государственных наград РФ, принадлежавших наследодателю, или тех, которых он был удостоен посмертно. В настоящее время основным нормативным правовым актом в данной сфере является Указ Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 "О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации", которым было утверждено в том числе и Положение о государственных наградах Российской Федерации. Согласно данному документу государственная наградная система России включает в себя: звание Героя Российской Федерации; ордена РФ; знаки отличия РФ; медали РФ; почетные звания РФ. Указанные награды по наследству не переходят (п. 1 ст. 1185 ГК РФ) и после смерти награжденного лица подлежат хранению наследниками, а если наследников нет — возврату в Администрацию Президента РФ (п. 50 Положения о государственных наградах Российской Федерации). Если наследодатель был удостоен государственной награды РФ посмертно, то государственная награда и документы к ней передаются для хранения пережившему супругу, родителю или ребенку награжденного (п. 47 указанного Положения)[5]. По нашему мнению, ограничивать состав лиц, у которых могут храниться государственные награды умершего, только его пережившим супругом, родителями или детьми не следует — награды должны передаваться и иным членам семьи, если нет указанных выше лиц (например, усыновителю или усыновленному, братьям, сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам).


Билет №4. 2)Завещательное возложение(приведите пример)


Отказ в пользу отказопреемника и завещательное возложение — это похожие

понятия с юридической точки зрения. Завещательное возложение — это процесс,

который направляется на осуществление действий материального характера и не

имущественных обязанностей.


Пример К завещательному возложению следует отнести такой пункт в завещательном документе, как уход за кошкой, собакой или другими животными наследодателя или уход за его садовыми растениями. Такое обязательство может быть возложено на гражданина, если в завещательном документе ему была выделена определённая часть собственности для возложения. При помощи завещательного возложения приводятся в исполнение только имущественные или материальные обязанности для достижения общей цели, а также различные обязательства, например, пожертвования. Завещательное возложение будет возможным для преемника только после процедуры принятия наследной части.

Если законный преемник отказывается от наследной части или умирает, тогда данное обязательство возложения перейдёт на других родственников преемников, указанных в завещательной части документа и получающих его долю. Если преемник уходит из жизни после процесса принятия наследной части, тогда завещательное возложение должно быть выполнено в полном объёме его преемниками первой линии. Такой Закон был принят в 2001 году и остаётся актуальным в настоящем 2016 году. Исполнитель

завещания только тогда имеет право исполнять действия, прописанные в завещательном возложении, когда он согласен быть исполнителем данного завещательного документа.

Ещё один момент, который отличает завещательное возложение от отказа, заключается в том, что действия могут осуществляться в интересах большого количества людей.

Например, наследодатель может обязать своих наследников: выдавать премии для финансирования каких-либо проектов или программ; представлять коллекционные предметы; предоставлять возможность пенсионерам получать лечение в определённом медицинском учреждении, клинике, которая была собственностью завещателя; обучение детей из малообеспеченных семей определённого населённого пункта в образовательном учреждении, которое было создано завещателем; обеспечение исследовательских программ в разных областях и так далее. Завещатель при составлении своей распорядительной воли предполагает, что наследник будет с ответственностью подходить к исполнению всех предписанных действий. Если этого не происходит, тогда любой другой наследник по завещанию может подать иск в суд с требованиями исполнения завещательного возложения.


Итоги статьи: 1. Завещательный отказ и завещательное возложение — это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе. 2. Отличия данных документов заключаются в том, что исполнение завещательного отказа распространяется на имущество наследодателя, а завещательное возложение — на осуществление целей материального и нематериального характера. 3. Завещательное возложение помогает привести в исполнение имущественные и не имущественные обязанности: выдавать премии, заниматься пожертвованиями и так далее.

36

Билет №5

1.Исполнитель завещания

Согласно ГК РФ, понятие «исполнение завещания» трактуется как юридическое действие, выполняемое наследниками по завещанию, исключая тот случай, когда оно выполняется определенным лицом – исполнителем завещательного распоряжения. Часто, при вступлении в наследство, между наследниками происходят конфликты. Как правило, они связаны с различными трактовками последней воли умершего, противоречиями между наследниками и многими другими моментами. Эти ситуации поможет разрешить душеприказчик – исполнитель завещания.


Душеприказчик – это физическое лицо, не заинтересованное в разделе имущества, указанного в завещательном распоряжении. Лучше всего, если такое ответственное дело доверят человеку, имеющему юридическое образование. Это поможет быстрее разобраться с возникающими вопросами и проблемами при вступлении в наследство. Душеприказчик может быть назначен из числа лиц, входящих в круг наследников, или быть обычным гражданином, не имеющим никакого отношения к лицам, указанным в документе, подтверждающем последнее распоряжение умершего. Однако в самом завещании наследодатель, согласно ст. 1134 ГК РФ, однозначно и четко должен определить лицо, которому он поручает быть исполнителем. Кстати, их может быть несколько. В этом случае, чтобы не было путаницы, должно быть четко указано, какой душеприказчик за какую часть исполнения воли наследодателя отвечает. Указание паспортных данных, места регистрации исполнителя является необходимым требованием. Ему выдается нотариусом свидетельство, дающее право выполнять свои полномочия. Душеприказчик должен дать свое согласие на выполнение возложенных на него обязательств, связанных с исполнением завещательного распоряжения. С первого взгляда может показаться, что он играет второстепенную роль, однако это не так.

Не наследники, а именно душеприказчик несет огромную юридическую и моральную ответственность за исполнение воли усопшего.


Наследодатель имеет право назначить исполнителем своей воли любого человека, не спрашиваясь совета и разрешения у наследников. При изменении завещания он вправе поменять исполнителя или вовсе обойтись без него. Душеприказчик может быть назначен при открытии наследства самими наследниками. Он может быть назначен ими и из их числа, к примеру, когда один из наследников проживает поблизости с местом открытия завещания.


ДУШЕПРИКАЗЧИК: ПРИНЯТИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ


37

Исполнитель воли усопшего может изъявить согласие исполнять завещание до даты смерти наследодателя, то есть до открытия наследства либо после. Происходит это двумя способами. Первый заключается в надписи собственноручно на самом завещании, свидетельствующей о том, что гражданин согласен являться исполнителем . Во втором случае свое согласие он излагает в заявлении, которое прикладывается к завещательному распоряжению. В течение месяца душеприказчик подает его нотариусу или совершает в течение месяца, прошедшего со дня открытия наследства, какие-либо юридические или фактические действия. Если данные действия, предусмотренные законом, душеприказчик не выполнил, он автоматически признается отказавшимся от этой роли. То есть принять на себя обязательства по исполнению наследства является добровольным правом гражданина, а не его обязанностью. Однако если душеприказчик выполнил все юридические действия, свидетельствующие о своем согласии исполнять последнюю волю завещателя, это уже становится его обязанностью. При возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению последнего распоряжения умершего, душеприказчик может быть освобожден от выполнения данных действий. К таким обстоятельствам относится признание гражданина судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим. Ими могут стать и тяжелая длительная болезнь, и вынужденный отъезд на длительное время. Только в судебном порядке возможно освобождение по личной просьбе или просьбе наследников душеприказчика от исполнения возложенных на него обязанностей. Исполнитель завещания не имеет права выходить за его рамки и обязан исполнять его в соответствии с волей наследодателя. Его полномочия подтверждаются выданным нотариусом свидетельством. Если в завещательном распоряжении не указано иное, душеприказчик обязан принять все меры по исполнению завещания, руководствуясь законодательством.

Вернуться к оглавлению


Непосредственные обязанности


Душеприказчик обязан следить, чтобы наследственное имущество перешло к наследникам в соответствии с волей наследодателя, указанной в завещании, и законом; для передачи наследства получить имущество в натуральном или денежном выражении и передать его наследникам; обеспечить охрану наследства и управлять им посредством нотариуса либо самостоятельно. Его прямой обязанностью является исполнение завещательного возложения и требование от наследников или исполнения завещательного возложения,


38

или завещательного отказа. В случае поручения исполнения воли усопшего конкретному лицу нотариус обязан принимать меры по сохранности и управлению наследством совместно с этим лицом, коим и является душеприказчик. Он обязан определить состав наследства, провести его опись и назначить самостоятельно срок, в течение которого следует осуществлять мероприятия по охране наследственного имущества и управлению им. После принятия этих мер нотариус передает наследство в управление и на хранение. Понесенные расходы за это возмещаются из состава наследства. Хотя непосредственный исполнитель воли наследодателя действует не в своих интересах, все действия он совершает от своего имени. Единственное, на что он может рассчитывать, – это покрытие требуемых расходов, возникающих при исполнении своих обязанностей. Если наследственное имущество не в состоянии обеспечить покрытие расходов в виду его недостаточности, душеприказчик имеет право отказаться от исполнения завещания. Наследодатель может отблагодарить исполнителя денежным вознаграждением, который тот сможет получить из наследства. Может так случиться, что в составе наследства есть имущество, требующее управления. В этом случае исполнитель волеизъявления наследодателя должен либо сам управлять им, либо заключить договор доверительного управления им. Он вправе вести дела и решать все вопросы в различных организациях любой правовой формы, учреждениях и органах. Для этого ему вполне достаточно предъявления свидетельства, которое выдал ему нотариус. Никаких других заявлений и документов потребовать от него никто не имеет права. Завещатель может не оговаривать список полномочий душеприказчика. Однако последний должен использовать принятие всех мер, способствующих удовлетворить последнюю волю усопшего. Эти меры прописаны в п. 2 ст. 1135 ГК РФ. В свидетельстве, выдаваемом нотариусом, кроме сведений об исполнителе, указываются основания возникновения его полномочий. В случае если полномочия не совпадают с указанными в соответствующей статье закона или ограничены, это должно быть указано в свидетельстве. Если же список полномочий не определен, то необходимо руководствоваться той же статьей.


Особенности исполнения завещания в современных условиях


Сегодня исполнению завещания придается большая юридическая значимость. В настоящее время, кроме денежных средств и имущества, в состав наследства могут входить и крупные предприятия, и ценные бумаги, и долговые обязательства. Чтобы четко определиться с активами и пассивами наследства и осуществить справедливый раздел его между наследниками, иногда приходится проводить судебные разбирательства. Эта процедура по силам только опытному юристу, обладающему знаниями и опытом в этой отрасли. Споры между наследниками либо наследниками и исполнителем завещания также требуют решения исключительно в суде. В случае, по мнению наследников, недобросовестного исполнения обязательств, душеприказчик может быть отстранен через суд от их исполнения. А как, например, поступить в таком случае, когда по наследству передается оружие? Если право на его владение зарегистрировано в соответствующих органах, особого разрешения не требуется. Но ведь есть законные требования, которые должны быть выполнены наследником, такие как получение лицензии, регистрация в охотничьем обществе и другие. А если наследник несовершеннолетний? В этом случае обеспечить меры по охране и

управлению наследством призван именно исполнитель воли наследодателя. И срок, в течение которого устанавливается данная обязанность, уже не ограничивается шестью месяцами, а продлевается до полного исполнения обязательств.


Следует отметить и тот факт, что в обязанности исполнителя завещания не входят расчеты скредиторами наследодателя. В соответствии с п. 1 ст. 1175 ГК РФ, это прямая обязанность наследников, вступивших в наследство. Однако сами кредиторы имеют право заявить о своих требованиях душеприказчику.

Итак, в соответствии с вышеизложенным, можно заключить, что душеприказчик является участником наследственных правоотношений, который наделен полномочиями и обязательствами в соответствии с законодательством по выполнению воли наследодателя, указанной в завещании.


Статья 1134. Исполнитель завещания


39

  1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину - душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.


  2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.


Комментарий к статье 1134 Гражданского Кодекса РФ


  1. Завещатель поручает исполнение завещания душеприказчику указанием об этом в самом завещании. При этом завещатель не должен объяснять мотивы, по которым он выбирает того или иного исполнителя завещания. Но в любом случае для приобретения статуса исполнителя завещания гражданин выражает на это согласие при помощи любого из четырех способов, предусмотренных ст. 1133 ГК РФ: 1) собственноручной записи на самом завещании; 2) заявления, приложенного к завещанию; 3) заявления, поданного нотариусу; 4) фактического исполнения завещания (совершения конклюдентных действий). Понуждение к выполнению обязанностей душеприказчика недопустимо. Первые два способа приурочены к моменту совершения завещания, когда назначаемый исполнитель осведомлен о своей будущей роли еще при жизни наследодателя. Другие способы должны быть применены в течение месяца со дня открытия наследства. Поскольку назначенный в завещании душеприказчик вправе выразить свое согласие стать таковым в течение месяца, постольку в этот период завещание не может исполняться наследниками по завещанию. Следует особо отметить, что установление в абз. 2 п. 1 ст. 1134 месячного срока обращения к нотариусу лишает гражданина возможности осуществить исполнение завещания по истечении этого срока. Причем это правило распространяется и на случаи, когда гражданин по каким-либо причинам не знал о назначении его исполнителем. Ведь месячный срок в данном случае

    исчисляется не с момента принятия наследства, а с момента его открытия. Приведенное правило целесообразно "смягчить" путем предоставления исполнителю завещания, не знавшему о своем назначении, возможности выразить свое согласие в течение всего срока принятия наследства (шести месяцев).


  2. Исполнитель завещания вправе до открытия наследства в любое время отказаться от принятой на себя роли путем подачи заявления об отказе в нотариальную контору, в которой хранится завещание. В этом случае завещатель имеет возможность назначить другого исполнителя своего завещания. Выражение гражданином согласия быть исполнителем завещания установленными в ГК способами после открытия наследства лишает его права самостоятельного прекращения соответствующих обязанностей. Освободить исполнителя завещания от его обязанностей может только суд по инициативе как самого завещателя, так и наследников. Обязательным условием такого освобождения является наличие обстоятельств, препятствующих исполнению завещания. В каждом конкретном случае суд сам определяет наличие такого обстоятельства. Сюда можно отнести болезнь, признание душеприказчика недееспособным или ограниченно дееспособным, недобросовестность исполнителя и др.


  3. Характер правомочий исполнителя завещания, закрепленных ГК, создает предпосылки для постановки вопроса о юридическом статусе исполнителя завещания. Основные подходы к решению этого вопроса, выработанные еще в XIX в. в зарубежной и дореволюционной российской цивилистике, базируются на поддержке или отрицании признаков представительства в правовом статусе душеприказчика. На первый взгляд не имеет правового значения квалификация отношений между завещателем и

    душеприказчиком, поскольку до момента4о0ткрытия наследства (выражения согласия

    завещателя) никаких правомочий у душеприказчика по отношению к имуществу

    завещателя не возникает; интерес же представляет квалификация отношений исполнителя завещания и наследников. Здесь важно учитывать, что назначение исполнителя завещания возможно и в отсутствие наследников, а в некоторых случаях исполнитель завещания, выполняя поручение завещателя, может действовать против интересов наследников. Кроме того, наследник может умереть до момента выражения согласия исполнителем завещания. Объем правомочий исполнителя завещания, в том числе и по удовлетворению интересов наследников, в любом случае зависит от содержания воли завещателя, выраженной в поручении. Следовательно, основная функция исполнителя завещания заключается не в обеспечении перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества, а в определении его юридической судьбы в четком соответствии с волей завещателя. Другие правомочия исполнителя завещания являются производными. Закрепленная воля завещателя о назначении исполнителя завещания в установленной законом форме (ст. 1134) не прекращается моментом смерти завещателя, а сохраняет свое правовое значение и после смерти завещателя. В связи с этим вся совокупность прав и обязанностей исполнителя, в том числе и во взаимодействии с наследниками, определяется волей завещателя и предписаниями закона. Для возникновения правоотношения по исполнению обязанности исполнителя завещания в отношении наследственного имущества кроме волеизъявления завещателя необходимо также наличие еще двух обстоятельств: смерть завещателя и согласие гражданина быть исполнителем завещания. В совокупности названные обстоятельства образуют состав сложного юридического факта.


  4. В строгом соответствии с волей завещателя и закона исполнитель завещания вправе совершать от собственного имени различного рода действия, приводящие к исполнению завещания. Сказанное не игнорирует прав и интересов наследников, претендующих на

получение наследственного имущества. В случае нарушения прав и интересов наследников требования последних будут основываться в первую очередь на содержании поручения, составленного завещателем, а также предписаний закона. Ввиду отсутствия специальных норм об ответственности исполнителя завещания применению подлежат общие положения ГК. Возможность применения гл. 25 ГК к названным отношениям является спорной. Таким образом, дать четкую юридическую квалификацию исполнителю завещания в рамках института представительства или отдельных видов обязательств весьма проблематично. Нормы, определяющие правовое положение исполнителя завещания, образуют самостоятельный институт наследственного права, основанного на воле завещателя и предписаниях закона.


Билет 5. 2) Недостойные наследники


Недостойный наследник — в российском наследственном праве лицо, которое либо не имеет права наследовать, либо лишено этого права судом (статья 1117 ГК РФ).

Это позволяет исключить их из круга наследников, основанием выступает решение суда, которым конкретный наследник признается более недостойным.


Стоит отметить важный момент: подача иска в суд о признании наследника недостойным

допустима лишь для заинтересованных лиц, т.е. наслудующих имущество по закону.


и

наличии неопровержимых доказательств.

е 4им1еют право подавать такой иск, даже пр

Имеющиеся наследники по завещанию н


Нередки случаи, когда наследники ведут себя неуместно и неправильно по отношению к наследодателю (уклоняются от своих обязательств, шантажируют его или умышленно обманывают). В этой ситуации законом предусмотрена судебная процедура по признанию такого наследника недостойным права наследования. Остальным участникам наследного дела признание одного лица недостойным влечет финансовую выгоду. Часть наследства, предназначенная недостойному члену, в случае признания его таковым, будет разделена между остальными наследниками пропорционально их наследными долями.


Существует несколько типов недостойных наследников, основания для признания недобросовестным претендентом на наследство можно разделить на несколько групп.


1 группа – граждане, стремящиеся получить наследство неправомерным способом В эту группу входят лица, которые совершали(ют) противозаконные действия по отношению наследодателя или других наследников состояния, преследуя цель получить долю наследства или же искусственно увеличить ее. Данная категория нарушителей теряет право наследовать имущество, как по завещанию, так и по закону.


2 группа – недобросовестные родители, официально потерявшие свои родительские права Если у родители нет родительских прав на момент вступления наследственного дела в силу, они не имеют права претендовать на наследство. Предпосылкой для отказа в родительских правах может служить невыполнение обязанностей родителя по отношению к ребенку, к примеру, уклонение от содержания своего чада, невыплата алиментов при наличии судебного решения об их взыскании и пр.

3 группа – граждане, лишенные права наследования по решению суда В данную группу входят уклонисты от исполнения постановленных судебных решений (содержание, материальная помощь, уход и т.д.) в отношении наследодателя. Получить судебное решение и признать наследника недостойным может при жизни сам наследодатель, а после его смерти любой из наследников для увеличения своей части от общего наследства. В законе нет указания конкретных видов преступлений для признания недостойности наследника. Это может быть, как покушение на жизнь, так и заведомо умышленное причинение вреда здоровью. При этом, доказав вину наследника, во внимание не принимаются мотивы и последствия этих поступков. Самого факта осуществления противозаконных операций достаточно, чтобы вынести приговор не в его пользу.


42

Процедура лишения наследства недостойного наследника Для грамотного проведения процедуры по лишению права наследования нужно обратиться в суд. Процедура занимает определённое время, и чтобы не тратить его понапрасну, рекомендовано воспользоваться установленным алгоритмом. Подготовка документов Для подачи иска понадобятся такие бумаги: исковое заявление о признании наследника недостойным и его копии от ответчика и 3-х лиц; квитанция уплаты государственной пошлины (на 2016 год она составляет 300 рублей); документальные подтверждения (оригиналы и копии) обстоятельств признания наследника недостойным (выписки с банковских счетов, справки с работы, судебные решения о признании вины за невыполнение обязательств, фото и видео и пр.); копия свидетельства о смерти наследодателя; копии документов ответчика и истца о праве их наследовать имущество умершего. Обращение в суд Подготовив пакет документов, следует обратиться в районное отделение суда по месту жительства ответчика. В положенном порядке подаются документы, в указанное время будет собрано судебное заседание, где и вынесут окончательное решение суда о признании недостойным наследником лица, в отношении которого возбуждено дело.

Встреча с нотариусом В случае выигрыша в деле (если суд признал наследника недостойным), остается предоставить нотариусу, в производстве у кого находится наследственное дело, оригинал и копию решения суда. После этого нотариус обязан исключить недостойного наследника из списка претендентов на наследство. Это единственный легальный способ, как лишить наследства недостойного наследника. Важно правильно собирать документы и своевременно предоставлять информацию о любых важных изменениях в жизни истца и ответчика, чтобы упростить и ускорить работу судей. Видео: Юрист о признании наследника недостойным Восстановление прав недостойных наследников Ситуаций признания недостойным наследником в судебной практике встречается масса, при этом нередки случаи, когда недостойного наследника вновь признают полноправным. Решением станет повторное завещание (уже после признания недостойности наследника) с указанием этого лица в качестве основного или одного из наследников. Этот документ свидетельствует о своеобразном прощении утратившего статус достойного наследника наследодателем, и имеет законную силу.

Хотя, повторное завещание также может быть оспорено в суде. Например, когда

«прощенный» наследник вновь совершает противозаконные действия против своего наследодателя. Итак, признать наследника недостойным можно только лишь по официальному судебному решению. Чтобы его получить, вам нужно: быть заинтересованным лицом (это либо наследодатель, либо наследник по закону); иметь официальные документальные подтверждения противоправных действий лица, против которого будет подано исковое заявление; собрать полный пакет документов и подать их в рай. суд по месту жительства ответчика. В указанное время будет собрано судебное

заседание, на котором недостойный наследства человек официально потеряет на него право.


Статья 1117. Недостойные наследники


  1. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.


    Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.


  2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.


    43

  3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.


  4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.


  5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.


    Комментарий:


    В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель, по общему правилу, может сам не допустить к наследованию неугодных ему наследников по закону, сделав это прямо или косвенно. Он может либо прямо лишить наследства одного из наследников, нескольких из них или их всех, либо распределить наследство таким образом, что на долю кого-то из них ничего не достанется либо завещать все имущество лицу, не входящему в круг наследников по закону, при наличии таковых, либо каким-то иным способом ограничить их в наследственных правах, а то и вовсе лишить их этих прав. Однако эти правила не всегда достаточны для того, чтобы предотвратить переход наследства к тем наследникам, которые с точки зрения основ правопорядка и нравственности этого не заслуживают. К тому же переход наследства к таким наследникам во многих случаях находился бы в явном несоответствии с подлинной волей самого наследодателя, если бы

    он мог ее выразить.


    Правила, закрепленные в комментируемой статье, как раз и призваны к тому, чтобы предотвратить переход наследства к наследникам, которых закон именует недостойными.


    В числе недостойных наследников закон различает граждан, которые не имеют права наследовать, и граждан, которые отстраняются судом от наследования по требованию заинтересованного лица.


    Граждане, которые не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, перечислены в абз.1 п.1 ст.1117.


    К ним относятся граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.


    44

    Мотив совершения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован в п.1 комментируемой статьи. Они совершаются для того, чтобы добиться такого определения судьбы наследственного имущества, которое отвечало бы интересам совершающих их лиц, так или иначе было бы им выгодно. Поскольку же эти интересы расходятся с законом, "приходится" идти на совершение умышленных (т.е. сознательно идти) противоправных (т.е. противоречащих закону) действий. Умышленные противоправные действия лишь тогда служат основанием для того, чтобы отнести наследника к недостойным, когда они направлены на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117. Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам (например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого имущества и т.д., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, указанные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к недостойным. Но при этом бремя доказывания того, что эти действия не были направлены на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117, должно возлагаться на того, кто оспаривает признание лица недостойным наследником, не имеющим права наследовать. Это может быть как он сам, так и иные заинтересованные лица. Таким образом, необходимо исходить из презумпции направленности соответствующих действий на достижение целей, указанных в абз.1 п.1 ст.1117.


    Таким образом, для того чтобы указанные лица не могли наследовать ни по закону, ни по завещанию, необходимо наличие целого ряда условий.


    Во-первых, их действия должны быть умышленными противоправными действиями. Если же они были лишь неосторожными, хотя бы и противоправными (например, дочь наследодателя по ошибке завысила дозировку лекарства, что вызвало его смерть), то этого недостаточно для признания указанных лиц не имеющими права наследовать. В то же время умышленное противоправное поведение недостойных наследников может выражаться не только в форме действия, но и в форме бездействия (например, наследники перестают регулярно кормить больного наследодателя, стремясь поскорее заполучить наследство).


    Действия лиц, не достигших четырнадцати лет, а также лиц, признанных

    недееспособными, не могут быть отнесены к умышленным действиям в том смысле, какой придает им п.1 комментируемой статьи. Объясняется это тем, что указанные лица юридически не являются виновными, хотя бы их поведение и заслуживало морального осуждения (например, ребенок, достигший тринадцати лет, систематически издевается над своим немощным отцом). Поэтому такие лица не могут быть отнесены к недостойным наследникам, которые не имеют права наследовать по основаниям комментируемой статьи.


    Что же касается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам по основаниям, предусмотренным абз.2 п.1 и п.2 комментируемой статьи, то из их числа во всяком случае должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всех случаях, предусмотренных ст.1117, к недостойным наследникам отнесены быть не могут. В отношении же лиц, признанных недееспособными, в абз.2 п.1 и п.2 комментируемой статьи речь идет об оценке их поведения, когда они таковыми не были. То, что они стали недееспособными на тот момент, когда обсуждается вопрос, можно ли относить их к недостойным наследникам, не препятствует ни признанию их лицами, не имеющими права наследовать, ни отстранению их от наследования. Споры о том, относятся ли указанные лица к недостойным наследникам, должны рассматриваться с участием опекунов, представителей органов опеки и попечительства.


    Во-вторых, умышленное противоправное поведение может быть направлено не только против самого наследодателя, но и против кого-либо из его наследников (например, его избивают или путем унижений доводят до 4сам5оубийства).

    В-третьих, умышленное противоправное поведение может быть направлено на то, чтобы добиться призвания к наследованию каких-либо других лиц, но необязательно самого лица, поведение которого является таковым (например, сын наследодателя путем угроз добивается, чтобы отец завещал все свое имущество внучке - дочери сына, хотя у отца есть и другие наследники по закону).


    В-четвертых, указанные обстоятельства, которые выражены в умышленном противоправном поведении недостойного наследника, должны быть подтверждены судом в порядке либо уголовного судопроизводства (например, в приговоре суда, вступившем в законную силу), либо гражданского судопроизводства (например, в решении суда о признании завещания недействительным). Указанные обстоятельства могут быть подтверждены судом как до открытия наследства (например, наследник, покушавшийся на жизнь наследодателя, осужден по приговору суда), так и после открытия наследства.


    Билет №6. 1) Назначение и подназначение наследника в завещании

    Назначение и подназначение наследников.


    Назначение и подназначение наследников — право завещателя совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону (ст. 1121 ГК РФ). Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай,

    если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.

    По сравнению с ранее действовавшим законодательством норма ст. 1121 ГК РФ существенно расширила перечень случаев, в которых может происходить подназначение наследника. Так, по действовавшей ранее ст. 536 ГК РСФСР подназначение (субституция) было применимо только для случаев, если назначенный в завещании наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Часть третья ГК РФ существенно расширила перечень таких случаев. Так, завещатель может назначить в завещании другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник

    завещателя по закону:

    • умрет до открытия наследства;

    • умрет одновременно с завещателем;

    • умрет после открытия наследства, не успев его принять;

    • не примет наследство по другим причинам;

      46

    • откажется от принятия наследства;

    • не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

      Свобода действий завещателя заключается в том, что в своем завещании он может назвать как все эти основания, так и одно из них (или несколько).

      Однако в случае, если основной наследник не примет наследство по причинам, не указанным в завещании, подназначенный наследник не будет призываться к наследованию. В этом случае, при наступлении перечисленных в ч. 2 ст. 1121 ГК РФ событий, наследование будет осуществляться по следующим правилам: переход права на принятие наследства (ст. 1156 ГК РФ);

      приращение наследственных долей (ст. 1161 ГК РФ); наследование по закону (ст. 1141-1157 ГК РФ).

      В жизни нередко встречаются ситуации, когда назначенный в завещании наследник умирает, не успев принять наследство, а завещание не содержит распоряжения о подназначении наследника. В этом случае право наследования переходит к наследникам назначенного наследника, не успевшего принять наследство, но не к наследникам завещателя. Это логично и обоснованно, поскольку даже в случае смерти назначенного наследника наследование его наследниками, а не наследниками самого завещателя наиболее полно отражает последнюю волю наследодателя.


      Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании 1. Завещатель может

      47

      совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц (статья 1116), как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. 2. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный. Комментарий к Ст. 1121 ГК РФ 1. В комментируемой статье законодатель продолжил развитие содержания принципа свободы завещания, провозглашенного ст. 1119 ГК РФ. Завещатель может совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг наследников по закону. Уместно будет напомнить, что подобное положение в российском законодательстве существовало не всегда. Так, в 1918 г. в России наследование по завещанию было отменено, впрочем, как и наследование по закону. После смерти владельца принадлежащее ему имущество становилось государственным достоянием. Гражданский кодекс РСФСР, принятый в 1922 г., ограничивал круг наследников по завещанию только близкими родственниками (супруг умершего, его дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. Так называемые посторонние лица являться наследниками по завещанию не могли. Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. расширил круг возможностей наследования по завещанию, по сути не ограничив круг наследников по завещанию. О круге лиц, в пользу которых может быть сделано завещание, см. комментарий к ст. ст. 1116 и 1119 ГК РФ. Завещатель вправе: — завещать все принадлежащее ему имущество одному лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону; — завещать все принадлежащее ему имущество нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону; — завещать не все имущество, а лишь долю в нем одному лицу, как входящему, так и не входящему в круг наследников по закону; — завещать долю в имуществе нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону; — завещать не все имущество, а часть его одному лицу или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону; — разделить имущество по видам между наследниками; — установить равные размеры долей каждому из наследников; — установить разные размеры долей каждому из наследников и т.п. 2. В соответствии с принципом свободы завещания завещатель вправе по своему усмотрению помимо указаний о распоряжении своим имуществом также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании. Одним из таких распоряжений является так называемое подназначение наследника. Само по себе понятие подназначения наследника известно российскому наследственному законодательству. Так, ст. 536 ГК РСФСР предусматривалось, что завещатель вправе указать другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. Однако при сопоставлении соответствующих статей ГК РСФСР и ГК РФ сразу обращает на себя внимание то обстоятельство, что содержание права завещателя на подназначение наследника претерпело существенные изменения. Во-первых, по нормам нового законодательства подназначить наследника можно как к наследнику по завещанию, так и к наследнику по закону. В соответствии с нормами ГК РСФСР подназначить наследника можно было только к наследнику по завещанию. Во-вторых, существенно расширен круг случаев, в расчете на которые можно подназначить наследника. Вместо двух оснований для подназначения наследника п. 2 комментируемой статьи их введено семь. Завещатель может указать в завещании другого наследника (подназначить наследника) на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону: — умрет до открытия наследства; — умрет одновременно с наследодателем; — умрет после открытия наследства, не успев его принять;

      — не примет наследство по каким-либо причинам; — откажется от наследства; — не будет иметь право наследовать; — будет отстранен от наследования как недостойный. В практике иногда возникает вопрос: необходимо ли подназначать наследника обязательно в расчете на все перечисленные основания или возможно подназначить его на одно из них или некоторые

      из них? Ответить на этот вопрос позволяет опять-таки принцип свободы завещания. Выбор оснований для подназначения наследника — это право завещателя, ограничить в котором гражданина никто не может. Вместе с тем при совершении завещания с подназначением наследника в расчете на какое-то одно основание или несколько оснований, но не на все основания, очевидно, целесообразно оговаривать, что по остальным основаниям наследник не подназначается. Это необходимо в целях избежания в дальнейшем возможных судебных споров по поводу правильного понимания завещателем изложенного правила. 3. Следует помнить, что подназначить наследника к наследнику, принявшему наследство, нельзя. Так, завещание, составленное в пользу гражданина с условием, чтобы он, в свою очередь, завещал имущество названному завещателем лицу, явно заключает в себе дефект содержания, и в удостоверении такого завещания должно быть отказано. 4. По правилам комментируемой статьи может быть также произведено подназначение отказополучателя.

      Отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа как недостойный.


      Билет №6. 2)Место открытия наследства


      Открытие наследства. Время и место открытия наследства


      48

      Законодатель в ст. 1113 ГК РФ сформулировал понимание юридического значения открытия наследства, указав, что наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. В ст. 17 ГК РФ говорится о правоспособности гражданина, которая возникает в полном объеме в момент рождения человека. Правоспособность у всех граждан равная, неотчуждаемая. Она прекращается со смертью гражданина.


      Законодательством установлено, что смерть гражданина может быть признана и при объявлении его умершим. Если соблюдены все условия ст. 45 ГК РФ, на основании которых гражданин признается судом умершим, суд выносит решение об объявлении его умершим. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти.


      Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Юридическими фактами, которые являются основными условиями для открытия наследства, закон признает:


      • смерть гражданина;


      • объявление гражданина умершим.


        Вопрос о времени открытия наследства важен, поскольку с ним связано определение:

      • круга лиц, которые выступят наследниками;


      • состава наследственного имущества;


      • начала течения срока для предъявления претензий кредиторов, срока для принятия наследниками наследства, срока для выдачи свидетельства о праве на наследство и, наконец, производного от него момента возникновения прав и обязанностей (в том числе права собственности) по наследству;


      • мер защиты наследственного имущества;


      • закона, применимого к наследственным правоотношениям.


      Итак,

      временем открытия наследства

      в соответствии со ст. 1114 ГК РФ является день


      49

      смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.


      Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, т.е. для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час смерти наследодателя. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.


      Факт открытия наследства и время открытия подтверждаются свидетельством органов ЗАГСа о смерти наследодателя. Если органы ЗАГСа по каким-либо причинам отказывают в выдаче свидетельства о смерти, лицо, которому было отказано, вправе разрешить этот вопрос в судебном порядке, заявив требование об установлении факта смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В случае признания судом днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели эта дата записывается в свидетельство о смерти, которое выдается на основании решения суда.


      Факт открытия наследства и время его открытия могут быть подтверждены извещением или другим документом о гибели гражданина во время военных действий, выданными командованием воинской части, госпиталя, военного комиссариата или другим органом Министерства обороны РФ.


      Время открытия наследства тесно связано со следующими положениями закона:


      • нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены;


      • оспаривание завещания до открытия наследства не допускается;

      • право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам;


      • к числу наследников по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст. 1142—1145 ГК РФ, но к моменту открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним;


      • наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства;


      • в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим;



        50

      • при наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завешано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую долевую собственность наследников;


      • наследник, который на момент открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, либо коммерческая организация, являющаяся наследником по завещанию, имеют при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (ст. 132 ГК РФ) с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ.


      При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие «место открытия наследства».


      местом открытия наследства является последнее

      Вопрос о месте открытия наследства является важным, так как именно по месту открытия наследства наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или отказе от него. Часто случается, что человек проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что место жительства наследодателя (ст. 20 ГК РФ).


      Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.


      Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости (ст. 1115 ГК

      РФ). Ценность имущества имеет относительный характер и определяется не только из рыночной цены, но и из самого места расположения имущества, особенно это касается недвижимости. Ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с позиции денежной стоимости на момент открытия наследства. Момент открытия наследства с учетом рыночной стоимости может быть выгодным или менее выгодным в денежном выражении. Все будет зависеть от конкретной экономической и правовой обстановки в обществе. Законодательством не уточняется, в каком отношении, в каком понимании надо учитывать наибольшую ценность. Ценность имущества может быть материальной, когда оценивается в денежном выражении, а может иметь характер культурных ценностей.



      51

      При указании на место открытия наследства в законе идет речь о разных местах. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Например, если российский гражданин находился в зарубежной командировке и там умер, то местом открытия наследства будет его последнее постоянное место жительства в Российской Федерации. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ).


      В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства (ст. 264 ГПК РФ).


      Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ).


      Документом, подтверждающим место открытия наследства, может быть справка жилищно-эксплуатационной организации, местной администрации или справка с места работы умершего о месте его жительства. При отсутствии вышеназванных документов место открытия наследства может быть подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении.


      Место открытия наследства определяет:


      • закон страны, регулирующий наследственные отношения;


      • место нотариального оформления наследственных прав наследников при отсутствии спора между наследниками;


      • применение мер по охране самого наследства (иногда возникают коллизии в сфере наследственного права, если присутствует иностранный элемент, так как наследственное право в разных странах может иметь свои особенности и отличия).


      Определяя право, которое подлежит применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям,

      осложненным иным иностранным элементом, Гражданский кодекс РФ устанавливает следующее.


      Личным законом лица без гражданства считается право страны, в которой это лицо имеет место жительства (ст. 1195 ГК РФ). Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его отмены либо требованиям российского права (ст. 1224 ГК РФ).


      Законом также установлено, что отношения по наследованию определяются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если иное не предусмотрено законом. Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской Федерации, — по российскому праву (ст. 1224 ГК РФ).


      Билет №7. 1) Форма и порядок сов5ер2шения завещания (общие правила)

      Общие правила касающиеся формы и порядка совершения завещания


      В ст. 1124 ГК РФ определяются общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания.


      По общему правилу завещание должно быть составлено в квалифицированном

      письменной форме, т.е. составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом.


      Для этого правила п. 1 ст. 1124 ГК РФ установлены два исключения:


      • первое — в случаях, предусмотренных п. 7 ст. 1125, ст. 1127 и п. 2 ст. 1128 ГК РФ, допускается удостоверение завещания не нотариусом, а другими уполномоченными лицами;


      • второе — в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ, допускается составление завещают в простои письменной форме.


      Несоблюдение правил, касающихся письменной формы завещания и его


      РФ).

      удостоверения» влечет за собой недействительность завещания

      (абз. 2 п. 1 СТ. 1124 ГК


      Завещание является одностороннем сделкой, и к нему применимы общие требования к квалифицированной форме сделок, установленные ст. 163 ГК РФ. Так, нотариальное

      удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальном деятельности. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом, совершающим сделку (п. 1 ст. 160 ГК РФ).



      53

      Для совершения сделки лицо должно обладать сделкоспособностью, т.е. иметь установленный для совершения конкретной сделки необходимый объем дееспособности. В п. 2 ст. 1118 ГК РФ законодатель однозначно указывает, что завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме (достигший возраста 18 лет, эмансипированный или вступивший в брак до достижения 18 лет). Лица, ограниченные в дееспособности, и частично дееспособные граждане не обладают завещательной правоспособностью.


      Указанное положение вызывает дискуссии в научной литературе. Противники данной позиции отмечают, что несовершеннолетие в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, а также в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (пп. 1 и 3 п. 2 ст. 26 ГК РФ), а следовательно, должны обладать и завещательной дееспособностью в отношении указанных объектов. Что же касается лиц, ограниченных в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами, отмечается, что они не лишаются законом полностью гражданской дееспособности, но ограничиваются в ней, наследство же открывается после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами.


      Однако эти мнения относятся к сфере научной дискуссии и, как уже отмечалось выше, данные категории граждан, безусловно, не обладают правом составлять завещание.


      В отдельных случаях при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу должны присутствовать свидетели (п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, абз. 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ). При этом в п. 3 ст. 1124 ПС РФ установлено, что в случае, если присутствие свидетеля является обязательным, его отсутствие влечет за собой недействительность завещания (ничтожная сделка), а несоответствие свидетеля требованиям, установленным в п. 2 указанной статьи, может служить основанием для признания завещания недействительным (оспоримая сделка).


      Для исключения случаев искажения воли завещателя в п. 2 ст. 1124 ГК РФ содержится закрытый перечень лиц, которые не могут быть свидетелями. К ним относятся:

      1. нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;


      2. лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;


      3. граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;


      4. неграмотные;


      5. граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать суть происходящего;



        54

      6. лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.


        По желанию завещателя свидетели могут присутствовать также при составлении и нотариальном удостоверении завещания (п. 4 ст. 1123 ГК РФ). При этом завещание, составляемое и удостоверяемое в присутствии свидетеля, должно быть им подписано. Кроме того, на завещании должны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. По общему правилу на завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случаев составления закрытого завещания.


        Следует отметить, что указанная норма не является формальной. Она имеет существенное практическое значение в случаях определения приоритета одного завещания над другим, составленным ранее.


        Билет №7. 2) Принятие наследства. Способы принятия наследства.


        Принятие наследства - это принятие (обращение, приобретение) наследником имущества, причитающегося ему по завещанию или по закону в свое обладание (собственность, иное вещное право в соответствии с ГК РФ).

        Для принятия наследства наследник должен совершить определенные законом действия, которые отражали бы его волю и желание принять наследство. Такие действия предусмотрены в ст. 1153 ГК РФ.


        Способы принятия наследства:


        1. подача заявления о принятии наследства (или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство).


          В таком заявлении должно быть указано:


          - нотариальная контора;

          • Ф.И.О. наследника и наследодателя;


          • адреса мест их постоянного проживания;


          • дата открытия наследства;


          • состав наследственного имущества, а также его характеристика и оценка (если это возможно);

          • желание (воля) наследника принять наследство умершего родственника. Требования, предъявляемые к форме и подаче заявления о принятии наследства: а) заявление должно быть составлено в надлежащей форме: в письменной форме; с

    указанием места и времени его составления; собственноручно подписано наследником или же подпись наследника засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным законом должностным лицом.


    б) такое заявление подается нотариусу или иному должностному лицу по месту открытия наследства;


    в) заявление подается:

    • лично наследником; 55


    • другим лицом (в данном случае его полномочия на передачу такого заявления должны быть подтверждены в выданной наследником доверенности);


    пересылается по почте.


    В последних двух случаях подпись наследника в заявлении должна быть засвидетельствована надлежащим образом (т.е. нотариусом или иным должностным лицом).


    г) подача заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство приравнивается к заявлению о принятии наследства;


    д) подача заявления о принятии наследства аннулируется в случае, если наследник отказался от наследства после подачи такого заявления в течение срока, установленного для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК РФ).


      1. совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства (т.е. закон допускает принятие наследства путем совершения наследником конклюдентных действий, свидетельствующих о фактическом вступлении во владение наследственным имуществом, без составления соответствующего заявления).


        Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом понимаются любые действия наследника, дающие основание считать, что наследник относится к наследственному имуществу как к своему (т.е. это действия по управлению, пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплате налогов и

        иных платежей и иные подобные действия).


        При этом нужно иметь в виду, что фактическое вступление во владение частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и у кого бы ни находилось.


        В п. 2 ст. 1153 ГК РФ приведен открытый перечень действий наследника, свидетельствующих о фактическом принятии наследства:


        • вступление во владение и управление наследственным имуществом (например, проживание наследника в том же жилом помещении, которым при жизни пользовался для проживания сам наследодатель);


        • принятие мер по сохранности наследственного имущества;


        • принятие мер по защите наследственного имущества от посягательств или притязаний со стороны 3-х лиц;


        • произведение за свой счет расходов на содержание наследственного имущества (например, уплата налогов, коммунальных платежей);


        • оплата за свой счет долгов наследодателя либо получение от 3-х лиц причитавшихся самому наследодателю денежных средств;

          56

        • иные действия (например, обращение с иском в суд о разделе наследства или с заявлением

          об установлении факта родственных связей с наследодателем в связи с необходимостью оформления наследственных прав, и т.п.).


          Данный способ принятия наследства не исключает право наследника впоследствии обратиться к нотариусу с заявлением о выдачи свидетельства о праве на наследство.


          Доказательством фактического вступления в наследство могут служить следующие документы: справка ЖЭУ о том, что наследник проживал совместно с наследодателем; справка налогового органа об оплате наследником соответствующих налогов; квитанции об оплате коммунальных платежей и т.п.


          При отсутствии у наследника достаточных для нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями, факт принятия наследства подлежит установлению в суде в порядке особого производства (об установлении фактов, имеющих юридическое значение – ст. 247 ГПК РФ).


          Срок принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ)


          Законом установлен общий срок для принятия наследства, который составляет 6 месяцев.


          Данный срок является пресекательным, поскольку пропуск этого срока ведет к прекращению субъективного права наследника на принятие наследства.


          Для исчисления срока для принятия наследства важное значение имеет начальный срок, т.е. момент с которого данный срок начинает исчисляться. Начало течения срока для принятия

          наследства может отличаться в зависимости от того, кто призывается к наследованию, и от оснований, по которым данные лица призываются к наследству. Рассмотрим данные случаи:


          загрузка...


          1. для наследника, призванного к наследованию по закону или по завещанию, срок для принятия наследства начинает течь со дня открытия наследства:


            а) со дня смерти наследодателя;


            б) со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (по всем предусмотренным ст. 45 ГК РФ основаниям для объявления гражданина умершим, в т.ч. и в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели);


          2. для других лиц, т.е. лиц, призываемых к наследованию в случаях отпадения основного наследника, данный срок начинает течь со дня возникновения у них права наследования.


Важное значение при этом имеют причины отпадения основного наследника. Право наследования для таких лиц возникает:


а) с момента отказа наследника от наследства (т.е. со дня подачи наследником заявления нотариусу об отказе от наследства);


57

б) со дня вступления в законную силу решения суда, в котором подтверждены обстоятельства, являющиеся основанием прекращения права наследования в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ (недостойный наследник);


в) со дня вступления в законную силу решения суда об отстранении наследника от наследования в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ.


Данные лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них права наследования.


г) с момента окончания шестимесячного срока для принятия наследства в случае непринятия его основным наследником.


Лица, призываемые в данном случае к наследованию могут принять наследство в течение трех месяцев со дня возникновения у них права наследования.


Несмотря на то, что установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства является пресекательным, однако в отличие от других пресекательных сроков, срок для принятия наследства, в случае его пропуска, может быть восстановлен, но только в случаях, прямо предусмотренных законом.


Случаи принятия наследства по истечении установленного срока(ст. 1155 ГК РФ):


  1. в случае, когда пропущенный срок для принятия наследства был восстановлен судом Условия для восстановления судом пропущенного срока (с учетом норм ст. 205 ГК РФ):

    а) уважительность причин пропуска срока для принятия наследства (они могут оцениваться только судом). К таким причинам относят:


    • отсутствие сведений у наследника об открывшемся наследстве, т.е. в случае, когда наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства;


    • иные исключительные обстоятельства, связанные с личностью наследника (например, тяжелая болезнь, беспомощное состояние и т.п.).


    б) обращение в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали (данный срок для обращения в суд можно рассматривать как сокращенный срок исковой давности, т.к. посредством обращения в суд о восстановлении пропущенного срока, наследник защищает свое право на принятие наследства, оспариваемое другими наследниками).


    Признания наследника судом принявшим наследство влечет за собой определенные правовые последствия, которые заключаются в следующем:


    а) суд заново определяет доли всех наследников в наследственном имуществе;


    58

    б) при необходимости суд также определяет меры по защите прав такого наследника на получение причитающейся ему доли наследства (речь идет о случаях неосновательного обогащения другими лицами за счет наследственного имущества).


    В п. 3 ст. 1155 ГК РФ установлено диспозитивное правило о применении к отношениям, связанным с принятием наследства опоздавшим наследником, положений ГК о неосновательном обогащении.


    в) признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными.


    Решение суда является основанием для выдачи нотариусом новых свидетельств о праве на наследство.


    Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, вправе обратиться в суд с заявлением о рассмотрении вопроса о продлении срока для принятия наследства в следующих случаях:


    • когда принявшие наследство наследники не дают согласия на включение в состав наследников опоздавшего наследника;


    • когда нет других наследников либо все наследники, призванные к наследованию (кроме истца) отказались от наследства или не приняли его в установленный срок, в результате чего наследство получило статус выморочного.


  2. когда имеется согласие всех наследников, принявших наследство, о принятии наследства опоздавшим наследником (без обращения в суд).


    Требования к форме документа о согласии всех наследников:

    а) заявление должно быть составлено в письменной форме;


    б) оно должно быть собственноручно подписано наследниками;


    в) передается нотариусу, который свидетельствует подписи наследников;


    г) если согласие дается не в присутствии нотариуса, то подписи наследников должны быть засвидетельствованы нотариусом или иными должностными лицами, уполномоченными законом совершать такие нотариальные действия, в обязательном порядке.


    Правовые последствия признания опоздавшего наследника принявшим наследство, при наличии согласия других наследников:


    а) определяется доля опоздавшего наследника в наследственном имуществе, которая передается ему остальными наследниками (в натуре, либо его действительная стоимость);


    б) согласие наследников является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство;


    в) выдается новое свидетельство о праве на наследство;


    г) вносятся соответствующие изменения в запись о государственной регистрации прав на


    недвижимое имущество, если права на имущество подлежат государственной регистрации (на основании постановления нотариуса об 5анн9улировании ранее выданного свидетельства о

    праве на наследство и нового свидетельства).


    Билет №8. 1.) Принятие наследства по истечении установленного срока


    Принятием наследства считается акт волеизъявления гражданина. Данное действие необходимо для приобретения наследства. Если Вы получаете имущество через завещание, то завещатель самостоятельно определяет тех, кому оно будет принадлежать после его смерти. Если завещание отсутствует, то по закону на владения наследователя могут претендовать его родственники в порядке очереди (сначала жена, родители или дети, потом – братья, сестры, а за ними – для дяди и тети умершего).


    Принятие наследства по истечении установленного срока


    1. В случае пропуска наследником установленного общего или специального срока для принятия наследства нотариус разъясняет ему ст. 1155 ГК РФ о порядке и условиях восстановления пропущенного срока и о признании его при определенных условиях принявшим наследство.


    2. Для осуществления права на принятие наследства наследником, пропустившим установленный срок для принятия наследства, закон предусматривает судебный и внесудебный порядок решения указанного вопроса.


    Судебный порядок, когда суд по заявлению наследника, пропустившего срок

    принятия наследства, может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если установит, что срок пропущен по уважительным причинам (наследнику не было известно об открытии наследства, болезнь, командировка наследника и т.п.), а также при условии, если он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска установленного для принятия наследства срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).


    Суд, удовлетворяя иск наследника, пропустившего срок принятия наследства, одновременно с признанием наследника принявшим наследство определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства. В связи с этим обращение к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на наследство не требуется.



    60

    Поскольку решением суда устанавливаются доли наследников в наследственном имуществе, в том числе в недвижимом, а решение суда является основанием для внесения соответствующих изменений в записи о государственной регистрации прав на недвижимое имущество, в соответствии со ст. ст. 17, 28 Закона РФ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", в этом случае нет необходимости в выдаче нотариусом нового свидетельства о праве на наследство.


    Если нотариусом ранее были выданы свидетельства о праве на наследство, они признаются судом недействительными. Если нотариусом свидетельства о праве на наследство другим наследникам не были выданы, то их выдача в таком случае приостанавливается до принятия решения судом (ст. 41 Основ и п. 3 ст. 1163 ГК РФ).


    Внесудебный порядок, когда наследником, пропустившим срок для принятия наследства, возможно принятие наследства с письменного согласия всех остальных наследников, призванных к наследованию и принявших наследство (абзац 1 п. 2 ст. 1155 ГК РФ). Такое согласие может быть составлено всеми наследниками, принявшими наследство, при добровольном волеизъявлении, непосредственно у нотариуса по месту открытия наследства и оформлено единым документом.


    Согласие может быть подано нотариусу каждым наследником отдельно, а также может быть передано нотариусу через третье лицо или направлено по почте. Если такое заявление о согласии отправляется нотариусу по почте либо передается через другое лицо, подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1153 ГК РФ.


    Наследники, принявшие наследство, не обязаны объяснять мотивы согласия или несогласия на восстановление в правах пропустившего срок для принятия наследства наследника на принятие им наследства, при этом они не связаны причинами пропуска наследником срока принятия наследства. Выяснение, обсуждение и оценка причин пропуска наследником срока для принятия наследства являются внутренним делом наследников, принявших наследство. Нотариус не должен требовать их объяснений по этому поводу.


    Внесудебный порядок принятия наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, возможен только при наличии письменного согласия на это всех наследников, призванных к наследованию и принявших наследство, независимо от того, затрагиваются этим согласием их права на наследство или нет. В случае, когда принявшие наследство наследники еще не получили свидетельство о праве на

    наследство, нотариус проверяет основания их наследования.


    Срок для принятия наследства наследником, пропустившим срок для принятия наследства, в вышеуказанном внесудебном порядке законом не ограничен. Внесудебный порядок принятия наследства не действует при несогласии хотя бы одного из наследников, принявших наследство, на признание пропустившего срок для принятия наследства наследника принявшим наследство.


    Нотариус разъясняет наследникам, которые дали согласие на принятие наследства наследником, пропустившим установленный для этого срок, что такое согласие повлечет перераспределение наследства с учетом доли наследника, пропустившего срок для принятия наследства, что может привести к уменьшению доли наследников, принявших наследство, а в определенных случаях - и к утрате ими права наследования. Например, когда дается согласие наследников на принятие наследства пропустившим срок для принятия наследства наследником по завещанию.


    Согласие наследников, принявших наследство, признать пропустившего срок для принятия наследства наследника принявшим наследство является основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства.


    61

    Нотариус, который ранее выдал свидетельство о праве на наследство, обязан вынести постановление об аннулировании этого свидетельства и выдать взамен его новое свидетельство о праве на наследство. Отказ может быть обжалован в суде в порядке особого производства (ст. ст. 310, 312 ГПК РФ).


    Постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства о праве на наследство и вновь выданное свидетельство о праве на наследство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации недвижимого имущества (абзац 2 п. 2 ст. 1155 ГК РФ).


    Если нотариальное свидетельство о праве на наследство еще не выдавалось, оно должно быть выдано по заявлению наследников, принявших наследство, включая наследника, права которого восстановлены. Если наследник, пропустивший срок для принятия наследства, признан принявшим наследство во внесудебном порядке, то вопросы передачи причитающегося ему наследственного имущества в натуре или выплаты компенсации его доли в наследстве решаются в соответствии с правилами ст. ст. 1104, 1105 и 1108 ГК РФ, если иное не предусмотрено соглашением всех наследников, в том числе наследника, права которого восстановлены, составленным в письменной форме (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). По желанию наследников такое соглашение может быть нотариально удостоверено.


    Исходя из взаимных интересов и не нарушая воли наследодателя, выраженной в завещании, если последнее являлось основанием наследования, наследники по своему усмотрению вправе принять самостоятельно решение, например, о передаче наследнику, пропустившему срок, причитающейся ему части наследственного имущества в натуре либо в денежной или иной компенсации взамен причитающегося ему имущества.


    В соглашении наследники вправе решить вопросы о возмещении пропустившему срок для принятия наследства наследнику неполученных доходов от причитающегося ему имущества и о возмещении этим наследником произведенных затрат другими наследниками на подлежащее передаче ему имущество. Принимая соглашение,

    наследники обязаны соблюдать правила ст. 1167 ГК РФ об охране наследственных прав несовершеннолетних, недееспособных и ограниченных в дееспособности граждан.


    Билет №8. 2)Нотариально удостоверенное завещание. Закрытое завещание.

    Нотариальное удостоверение завещаний. Закрытые завещания



    62

    По действующему в Российской Федерации законодательству завещание, по общему правилу, должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК). Дата и место удостоверения указываются в завещании. Совершение одного завещания двумя или более гражданами не допускается: в завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Например, если супруги пожелают, чтобы имущество после смерти одного из них досталось другому, то для этого каждый из них должен составить отдельное завещание.


    Завещание обязан удостоверить любой нотариус любого нотариального округа, в контору которого обратились для совершения этого нотариального действия. В случае, когда гражданин, намеревающийся совершить завещание, по каким-либо уважительным причинам (например, из-за болезни) не может явиться в контору нотариуса, завещание нотариально удостоверяется по месту нахождения этого гражданина.


    Нотариус, обслуживающий территорию, где находится этот гражданин, обязан удостоверить завещание в месте нахождения гражданина. По правилу, закрепленному в ч. 6 ст. 13 Основ законодательства о нотариате, в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса, к нему для удостоверения завещания вправе выехать нотариус другого нотариального округа.


    Когда в населенном пункте вообще нет нотариуса, завещание обязано удостоверить должностное лицо органа местного самоуправления, на которое возложено совершение нотариальных действий в данном населенном пункте. За пределами Российской Федерации на территории других государств завещание обязано удостоверить уполномоченное должностное лицо российского консульского учреждения.


    Право удостоверять завещания от имени граждан, находящихся в особых предусмотренных законом условиях, предоставлено также определенному кругу лиц, перечень которых содержится в ст. 1127 ГК и расширительному толкованию не подлежит.


    Если же гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лицо, которому предоставлено право удостоверять завещание, обязано принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса (п. 4 ст. 1127 ГК). Если же такая просьба не высказывается, эти лица обязаны сами удостоверять завещания.

    Однако им предоставлено право удостоверять завещания только в присутствии свидетеля. Удостоверенные ими завещания приравниваются к нотариально удостоверенным.


    К ним относятся:


    • завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;


    • завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;



      63

    • завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;


    • завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;


    • завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.


    Удостоверять завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках в соответствии со ст. 1128 ГК могут и служащие банка, имеющие право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской Федерации. Завещательное распоряжение в отношении средств, внесенных во вклад, или находящихся на любом другом счете гражданина в банке, совершенное в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет, и удостоверенное служащим банка, «имеет силу нотариально удостоверенного завещания» (п. 1ст. 1128 ГК).


    По российскому законодательству стали признаваться завещаниями распоряжения граждан имуществом на случай смерти, составленные после 1 марта 2002 г. в простой письменной форме, — так называемые «закрытые завещания» (ст. 1126 ГК) и

    «завещания в чрезвычайных обстоятельствах» (ст. 1129 ГК). Однако такие письменные распоряжения имеют силу завещаний только при соблюдении всех установленных законом условий их совершения.


    Закрытое завещание должно быть, во-первых, собственноручно написано и подписано завещателем, и, во-вторых, в заклеенном конверте передано лично завещателем в присутствии двух свидетелей нотариусу. Несоблюдение хотя бы одного

    из этих правил влечет недействительность закрытого завещания.


    Принятие нотариусом закрытого завещания подтверждается выдаваемым завещателю в день принятия от него завещания нотариальным документом. Закрытое завещание обязан принять любой нотариус любого нотариального округа, в контору которого обращаются для совершения данного нотариального действия. При этом никакого значения не имеет, где проживает завещатель. Процедура принятия закрытого завещания нотариусом подробнее будет рассмотрена далее.


    «Завещанием в чрезвычайных обстоятельствах» признается изложение гражданином последней воли в отношении своего имущества в документе, составленном в простой письменной форме.


    Однако такое простое письменное распоряжение гражданина признается его завещанием, если:


    • во-первых, оно написано и подписано им собственноручно;


      64

    • во-вторых, при написании и подписании его присутствовало не менее двух свидетелей;


    • в третьих, из содержания документа следует, что это распоряжение на случай смерти;


    • в четвертых, документ составлен не ранее, чем за один месяц до смерти этого гражданина.


      Отвечающий всем четырем указанным выше требованиям документ признается завещанием, если при изложении последней воли в отношении своего имущества гражданин находился в положении, явно угрожающем его жизни, но в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств был лишен возможности совершить свое завещание по общим правилам у нотариуса или других уполномоченных лиц.


      Факт совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах должен быть подтвержден судебным решением. Для предъявления в суд требования об установлении данного факта предусмотрен шестимесячный срок со дня смерти гражданина, совершившего свое завещание в чрезвычайных обстоятельствах.


      Завещание является документом, составленным с соблюдением правил Гражданского кодекса о его форме, и помимо данных о том, кем, когда, где и в отношении кого оно составлено, должно содержать хотя бы одно распоряжение об имуществе завещателя на случай его смерти.


      Содержание завещания, в том числе завещательных распоряжений, может быть самое различное и зависит исключительно от воли завещателя. Гражданин вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, и даже о том,

      которое он может приобрести в будущем. Можно завещать «все имущество», не называя конкретно, что именно имеется в виду. Можно завещать «все имущество» и указать при этом какие-либо конкретные имущественные права (активы) и обязательства (пассивы), переход которых в соответствии с действующим законодательством допускается по наследству.


      В первом случае завещательное распоряжение, как это принято в нотариальной практике, будет изложено так: «Все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю...»; во втором случае — например, так: «Все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, в том числе квартиру № 31 в доме № 17 по улице Пражской в Санкт- Петербурге и коллекцию фарфора, состоящую из 136 предметов, сданную на хранение в Русский музей, я завещаю... »



      65

      Можно завещать и заложенное имущество. Условия договора об ипотеке или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя согласно норме, закрепленной в п. 3 ст. 37 Закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ничтожны.


      Завещатель может распорядиться и лишь частью своего имущества, изложив завещательное распоряжение, например, так: «Из принадлежащего мне имущества автомобиль марки ВАЗ-21113,2001 года выпуска, регистрационный номер... я завещаю...»


      Можно составить несколько завещаний, содержащих различные завещательные распоряжения. Однако если в последующем завещании хотя бы одно завещательное распоряжение будет противоречить завещательному распоряжению, содержащемуся в предыдущем завещании, то предыдущее завещательное распоряжение окажется отмененным. Поэтому всегда предпочтительнее составление одного завещания, в которое можно включить самые разные завещательные распоряжения.


      В завещание могут быть включены и следующие особые распоряжения:


      1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником (п. 1 ст. 1134 ГК), изложив свое завещание, например, так:


        «Все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю сыну Панину Андрею Игоревичу.


        В случае моей смерти ранее достижения совершеннолетия моим сыном Паниным Андреем Игоревичем осуществление моих прав и исполнение моих обязанностей в обществе с ограниченной ответственностью «Прогресс» я возлагаю на Орлова Владимира Алексеевича, который будет действовать в качестве управляющего ООО

        «Прогресс» до достижения Паниным Андреем Игоревичем совершеннолетия».


      2. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Предметом завещательного отказа в соответствии с п. 2 ст. 1137 ГК может быть: передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.


        66

        В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, можно возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Отказополучателю может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с завещателем, а также в иных случаях, предусмотренных в п. 4 ст. 1137 ГК.


      3. Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания, если для исполнения завещательного возложения в завещании выделена часть имущества. По правилу, закрепленному в ч. 2 п. 1 ст. 1139 ГК, можно возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.


Содержание завещания может исчерпываться и лишь одним из следующих распоряжений:


  • о лишении наследства одного, нескольких или всех наследников по закону без указания причин такого лишения;


  • о возложении на наследника (наследников) исполнения за счет наследства завещательного отказа.


Граждане вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам. Завещать имущество можно как в пользу физических и юридических лиц, так и в пользу Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных государств и международных организаций. Завещание можно совершить в пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг

наследников по закону.


По правилам, закрепленным в п. 2 ст. 1121 ГК, гражданин в своем завещании может подназначить основному наследнику другого наследника, включив например, в завещание следующие распоряжения и оговорки: «все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю жене Федоровой Татьяне Андреевне, а в случае, если она умрет до открытия наследства либо одновременно со мной, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, — сыну Сергееву Александру Павловичу».



67

С теми же самыми оговорками можно назначить наследника по завещанию и наследникам завещателя по закону, изложив завещательное распоряжение, например, так: «Принадлежащее мне авторское право на случай, если мои наследники по закону умрут до открытия наследства либо одновременно со мной, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не примут наследство по другим причинам или откажутся от него, я завещаю своей ученице Ворониной Татьяне Михайловне».


Рассматривать варианты завещательных распоряжений можно бесконечно. Ведь принцип «свободы завещаний» закрепленный в ст. 1119 ГК, допускает возможность завещать не только любое имущество и не только любым лицам, но и любым образом распределять свое имущество между наследниками, определять доли наследников в наследстве и т.д. Поэтому ограничимся приведенными примерами изложения наиболее распространенных в нотариальной практике завещательных распоряжений и рассмотрим далее порядок нотариального удостоверения завещаний а также принятия закрытых завещаний.


Нотариально удостоверяются завещания, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и лично представленные завещателями нотариусу. Удостоверение завещаний через представителей не допускается (ст. 57 Основ). По правилу, закрепленному в ч. 1 ст. 60 Основ, завещания для их нотариального удостоверения предоставляются нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один из которых остается в делах нотариальной конторы.


Завещание может быть написано собственноручно завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и т.д.).


Перед удостоверением завещания, написанного завещателем, нотариус обязан разъяснить завещателю смысл и значение представленного им проекта завещания, а также проверить, соответствует ли его содержание действительным намерениям завещателя и не противоречит ли требованиям закона. Однако на практике лица, желающие совершить завещание, как правило, для составления проектов обращаются к нотариусам.


Прежде чем приступить к составлению проекта завещания, нотариус, в первую

очередь, выясняет, какие именно распоряжения завещатель намерен включить в завещание и располагает ли он точными данными в отношении лиц, в пользу которых намерен совершить завещание (сделать завещательный отказ, завещательное возложение). Обычно в завещаниях указываются фамилии, имена, отчества этих лиц, а по желанию завещателей и родственные отношения (сын, дочь, внучка и т.д.), например: «... завещаю сыну Оленину Николаю Дмитриевичу».


Работая над проектом, нотариус должен стремиться обеспечить точное выражение воли завещателя в его завещании. Завещательные распоряжения должны быть изложены так, чтобы исключалась возможность иного, чем имел в виду сам завещатель, толкования их смысла. Ведь неясные выражения могут в будущем стать поводом для судебных тяжб между наследниками.


Завещание, проект которого составлен нотариусом со слов завещателя, должно быть обязательно полностью прочитано самим завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.


68

Процедура нотариального удостоверения завещания предполагает также:


  • установление личности обратившегося для совершения нотариального действия лица;


  • выяснение его дееспособности;


  • разъяснение права на обязательную долю в наследстве тех наследников по закону, которые по правилам, закрепленным в ст. 1149 ГК, могут наследовать часть имущества наследодателя независимо от содержания его завещания, даже если он лишил их наследства;


  • прочтение завещания перед его подписанием вслух;


  • подписание завещания обязательно в присутствии нотариуса;


  • регистрацию завещания в реестре и внесение данных о совершении его в алфавитную книгу учета завещаний.


Для нотариального удостоверения завещания завещателю достаточно предъявить нотариусу только свой паспорт. При удостоверении завещания от завещателя не требуется представления доказательств, подтверждающих его право на завещаемое имущество. Удостоверив завещание, нотариус обязан разъяснить завещателю, что права у назначенных им наследников на завещанное имущество с момента совершения завещания еще не возникают, что завещатель может в любое время изменить и даже отменить свое завещание и что права и обязанности у наследников по завещанию

возникнут только после открытия наследства.


Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В таком случае по правилу, закрепленному в п. 3 ст. 1125 ГК, в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с. документом, удостоверяющим личность этого гражданина.


Ни нотариус, ни другое удостоверяющее завещание лицо, ни лицо, в пользу которого оно составлено, или в отношении которого сделан завещательный отказ, подписывать завещание вместо завещателя не вправе. Не вправе также подписывать завещание ближайшие родственники лица, в пользу которого совершено завещание или сделан завещательный отказ, — его супруг, дети, родители.


69

Не допускается подписание завещания и гражданином, не владеющим в достаточной степени языком, на котором оно составлено, и гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме, или с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют ему в полной мере осознавать существо происходящего.


Исключительно по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении его завещания может присутствовать свидетель. В таком случае нотариус устанавливает личность свидетеля и выясняет его дееспособность. В завещании указываются фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. Данные документа, удостоверяющего личность свидетеля, вносятся в реестр. Завещание, составленное и удостоверенное в присутствии свидетеля, должно быть им подписано. Лицо, не владеющее в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, а также сам нотариус свидетелем его совершения и нотариального удостоверения быть не может.


Удостоверяя завещание или принимая закрытое завещание, нотариус должен обеспечить соблюдение и других правил, закрепленных в п. 3 ст. 1124 ГК, согласно которым не могут быть свидетелями также:


  • лица, в пользу которых составлено завещание или сделаны завещательные отказы;


  • супруги, дети, родители лиц, в пользу которых составлено завещание или сделаны завещательные отказы;


  • граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные;

  • граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего.


Привлечение в качестве свидетеля лица, не соответствующего хотя бы одному из вышеуказанных требований, может в будущем (после смерти завещателя) являться основанием для признания завещания недействительным.



70

В случаях, когда завещание по просьбе завещателя подписывает рукоприкладчик или при составлении и нотариальном удостоверении завещания присутствует свидетель, переводчик, исполнитель завещания, нотариус предупреждает их об обязанности соблюдать тайну завещания — до открытия наследства не разглашать сведений, касающихся содержания завещания и его совершения. О предупреждении делается соответствующая запись, под которой присутствующее при совершении завещания лицо подписывается.


При совершении закрытого завещания роль нотариуса не менее значительна, чем при нотариальном удостоверении завещания. То обстоятельство, что завещатель, передавая свое закрытое завещание, не предоставляет нотариусу возможности ознакомиться с его содержанием, вовсе не означает, что нотариусу для совершения этого нотариального действия достаточно лишь выполнить отдельные формальности и, приняв завещание, зарегистрировать его в реестре. В рамках предоставленных ему полномочий нотариус, со своей стороны, обязан обеспечить законность такого завещания. Для этого он выясняет ряд обстоятельств. Так,


  1. Принимая от завещателя заклеенный конверт с его завещанием, нотариус устанавливает личности завещателя и двух его свидетелей, а также проверяет их дееспособность.


  2. Нотариус в присутствии свидетелей выясняет у завещателя, написано ли закрытое завещание собственноручно завещателем и подписано ли оно им.


  3. Разъяснив завещателю требование закона о том, что свидетелями передачи закрытого завещания нотариусу не могут быть лица, в пользу которых составлено закрытое завещание или сделаны завещательные отказы, а также супруги этих лиц, их дети и родители (п. 2 ст. 1124 ГК), нотариус, не выясняя сведений, касающихся содержания завещания, уточняет у завещателя соответствуют ли присутствующие свидетели данному требованию.


Далее нотариус разъясняет завещателю содержание ст. 1149 ГК о праве на обязательную долю в наследстве так называемых обязательных наследников — несовершеннолетних или нетрудоспособных детей; нетрудоспособных супруга, родителей, иждивенцев.


При передаче завещателем заклеенного конверта с его завещанием нотариусу свидетели ставят на конверте свои подписи, после чего в присутствии завещателя и свидетелей нотариус запечатывает конверт с завещанием в другой конверт, на котором

делается надпись следующего, например, содержания:


Образец


Санкт-Петербург. Двадцать второго марта две тысячи второго года.


Я, нотариус нотариального округа «Санкт-Петербург» Родионова Наталья Владимировна, в помещении нотариальной конторы по адресу: Санкт-Петербург, ул. Пестеля, дом 3, приняла от Лукацкого Виктора Андреевича 12 мая 1931 года рождения, имеющего паспорт ХШ-АД № 584341, выданный 29 отделением милиции Ленинграда 10 августа 1976 г., проживающего в Санкт- Петербурге, улица Рубинштейна, дом 27, квартира 19, в присутствии свидетелей Андреевой Алины Михайловны, проживающей в Санкт-Петербурге, улица Рубинштейна, дом 27, квартира 21, и Лазарева Георгия Александровича, проживающего в Санкт-Петербурге, улица Маяковского, дом 17, квартира 5, закрытое завещание в заклеенном конверте.


На заклеенном конверте, в котором со слов В.А. Лукацкого находится его закрытое завещание, написанное и подписанное им собственноручно, в его и моем присутствии поставили подписи указанные свидетели.


71

В присутствии В.А. Лукацкого, свидетелей A.M. Андреевой и ГА Лазарева заклеенный конверт с подписями свидетелей запечатан мною в настоящий конверт.


Завещателю В А. Лукацкому мною разъяснено содержание статей 1126, 1124, 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.


подпись


(собственноручно написанные фамилия, имя, отчество)


Свидетелям мною разъяснено содержание ст. 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации


. подпись


(собственноручно написанные фамилия, имя, отчество) подпись (собственноручно написанные фамилия, имя, отчество)

Личности Лукацкого ВА., Андреевой А.М., Лазарева ГА. установлены, дееспособность их проверена.


Зарегистрировано в реестре под № 1-2903 Взыскано по тарифу

Печать Нотариус Подпись

Содержание надписи на конверте с закрытым завещанием в настоящем образце отличается от формы, утвержденной приказом Министерства юстиции РФ от 10 апреля 2002 г. Поэтому считаем необходимым эту форму здесь также привести:


Форма № 67


Надпись на конверте с закрытым завещанием


72

Дата (число, месяц, год прописью) года, я, (фамилия, имя, отчество), нотариус (наименование государственной нотариальной конторы или нотариального округа), в помещении нотариальной конторы по адресу: (указывается адрес офиса нотариальной конторы), принял от (фамилия, имя, отчество завещателя, цифрами дата его рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его (ее) личность), проживающего (ей) (указывается место постоянного жительства или преимущественного пребывания), в присутствии свидетелей (фамилия, имя, отчество свидетелей, место их постоянного жительства или преимущественного пребывания), закрытый конверт, в котором по устному заявлению (инициалы, фамилия завещателя) находится закрытое завещание, написанное и подписанное им (ею) собственноручно. В присутствии указанных лиц закрытый конверт с подписями названных свидетелей запечатан мною в настоящий конверт, при этом мною разъяснено завещателю содержание статей 1126 и 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации.


Зарегистрировано в реестре за № Взыскано госпошлины (по тарифу) Печать Нотариус Подпись

В подтверждение принятия закрытого завещания нотариус обязан выдать завещателю соответствующий документ — свидетельство, составленное в двух экземплярах, один из которых остается у нотариуса.


По тем же правилам как и нотариусы удостоверяют завещания должностные лица органов местного самоуправления и консульских учреждений, уполномоченные совершать нотариальные действия. Эти лица обязаны обеспечить соответствие удостоверяемых ими завещаний всем рассмотренным выше правилам Гражданского кодекса о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне завещания.


Один из экземпляров завещания, удостоверенного уполномоченным лицом больницы, госпиталя, другого стационарного лечебного учреждения, дома для престарелых и инвалидов, или воинской части, места лишения свободы, а также во время плавания на судне либо в разведочной, арктической и другой подобной экспедиции, должен быть, как только для этого представится возможность, направлен лицом, удостоверившим завещание, в орган юстиции для последующей передачи его нотариусу по месту жительства завещателя. Когда лицу, удостоверившему завещание, известен нотариус, на которого возложено совершение нотариальных действий по месту

жительства завещателя, экземпляр завещания направляется непосредственно этому нотариусу на хранение.


Все завещания, как удостоверенные самими нотариусами, так и поступившие к нотариусам (закрытые завещания и приравненные к нотариально удостоверенным), учитываются в алфавитной книге учета завещаний. Именно по алфавитной книге нотариус ведет поиск завещания, когда после смерти завещателя его наследник разыскивает завещание, о составлении которого этому наследнику что-либо известно.


Ведь далеко не всегда завещание после смерти завещателя попадает к тем лицам, в пользу которых оно было совершено, если об этом не позаботится (или не пожелает по каким-либо причинам позаботиться) сам завещатель.


Билет №9. 1) Переход права на принятие наследства.


Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)


73

  1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.


  2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.


    Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.


    По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.


  3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149) не переходит к его наследникам


Комментарий


  1. На стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Если наследник принимает наследство, то указанное право трансформируется в право на наследство. Случается так, что наследник, который после открытия наследства был призван к наследованию, умирает, не успев принять наследство в установленный срок. Возникает вопрос: какова судьба права на принятие наследства, которое принадлежало умершему наследнику, а в конечном счете и судьба того наследства (либо его части), которое он мог бы приобрести, если бы был жив? Ответ на этот и другие вопросы содержится в ст.1156.


  2. В законе предусмотрено, что право на принятие наследства, которое принадлежало умершему наследнику, не успевшему принять наследство в установленный срок, переходит к его наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией. Наследник, который умер, не успев принять наследство, называется трансмиттентом, а его наследник (наследники), к которому переходит право на принятие наследства, - трансмиссаром (трансмиссарами). Наследственная трансмиссия имеет место независимо от того, был ли трансмиттент наследником по закону или по завещанию. Право на принятие наследства переходит к наследникам трансмиттента по закону. Если же трансмиттент все свое имущество завещал, то оно переходит к наследникам трансмиттента по завещанию. Таким образом, в роли трансмиттента и трансмиссаров могут выступать как наследники по закону, так и наследники по завещанию.


    В то же время право принять наследство в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства. Из этого следует важный практический вывод. Наследник, принявший наследство (наследственное имущество) в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар), не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от

    которого к нему перешло право на принятие наследства, т.е. по долгам трансмиттента.


  3. В тех случаях, когда право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к наследникам трансмиттента, это право по своей юридической природе едино. Распределение же имущества между наследниками иногда зависит от того, являются ли они наследниками по закону или по завещанию. При наследовании по закону доли наследников, по общему правилу, равны (см. комментарий к п.2 ст.1141 ГК), при наследовании по завещанию размеры долей определяются волей завещателя (см. комментарий к ст.1119 ГК). Соответственно с волей завещателя следует распределять и имущество, которое наследник по завещанию получает в порядке наследственной трансмиссии.


  4. Право на принятие наследства в порядке наследственной транмсмиссии может быть осуществлено наследниками на общих основаниях, за одним исключением. Поскольку право на принятие наследства переходит к наследникам трансмиттента (трансмиссарам) после смерти наследника, ранее призванного к наследованию, оставшийся срок, в течение которого это право можно осуществить, изначально всегда будет менее шести месяцев. Если, однако, оставшаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев, причем для этого не нужно обращаться в суд, срок удлиняется в силу закона. В тех же случаях, когда наследники не уложились в срок для принятия наследства даже с учетом его удлинения, они могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст.1155 ГК, если суд сочтет причины пропуска срока уважительными. Отсылка к ст.1155 ГК свидетельствует о том, что суд может признать наследника принявшим наследство при наличии всех предусмотренных п.1 ст.1155 ГК условий, которые необходимы, чтобы восстановить срок для принятия наследства (см. комментарий к ст.1155 ГК).


    74

  5. Правила о переходе права на принятие наследства в порядке наследования трансмиссии не применяются в тех случаях, когда наследник, умерший после открытия наследства, был призван к наследованию как необходимый наследник, т.е. имел право принять часть наследства в качестве обязательной доли, хотя бы его собственные наследники по отношению к нему не были необходимыми наследниками. Объясняется это тем, что право на обязательную долю ограничивает свободу завещания и права других наследников, которые, как и необходимый наследник, призываются к наследованию после смерти одного и того же наследодателя. Установленная для необходимого наследника льгота не может распространяться на его собственных наследников, хотя бы они и относились к числу необходимых. Она может и должна действовать только в отношении его самого.


    Правила о переходе права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не применяются в тех случаях, когда наследнику, который умер после открытия наследства, не успев его принять, в завещании наследодателя подназначен другой наследник. Переход права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии в данном случае не происходит, а к наследованию призывается подназначенный наследник (см. комментарий к ст.1121 ГК).


    Билет №9. 2) Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным завещаниям

    ГК РФ Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям


    1. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:


      1. завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;


      2. завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации,удостоверенные капитанами этих судов;


      3. завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз;

        (в ред. Федерального закона от 05.06.2012 N 51-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

      4. завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;


      5. завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.


    2. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.


      В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 настоящего Кодекса.


      75

    3. Завещание, удостоверенное в соответствии с настоящей статьей, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

      (в ред. Федерального закона от 29.04.2008 N 54-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

    4. Если в каком-либо из случаев, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса.


Билет №10. 1) завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках


  1. Настоящие Правила определяют порядок совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства граждан в банках или филиалах банков (далее именуются соответственно - завещательные распоряжения, банки).


  2. Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в письменной форме в том банке, в котором находится этот счет, по правилам статьи 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации.


  3. Завещательные распоряжения совершаются бесплатно.


  4. Составление, подписание и удостоверение завещательного распоряжения

    осуществляется при соблюдении следующих условий:


    личность завещателя удостоверяется паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относительно личности гражданина;


    информирование завещателя о содержании статей 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего об этом делается отметка в завещательном распоряжении;


    лица, участвующие в совершении завещательного распоряжения, обязаны соблюдать положения статьи 1123 Гражданского кодекса Российской Федерации.


  5. Завещательное распоряжение подписывается завещателем с указанием даты его составления. Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использованием технических средств (электронно - вычислительной машины, пишущей машинки и др.).


    В завещательном распоряжении указываются: а) место и дата его совершения;

    б) местожительство завещателя;


    76

    в) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахождение юридического лица, которым завещается вклад.


  6. Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денежные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные средства, размещенные на одном из этих счетов.


  7. Если завещатель желает, чтобы денежные средства с его счета после его смерти были выданы нескольким наследникам, то в завещательном распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается.


    Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого, выдаются всем этим лицам в равных долях. Завещатель вправе указать в завещательном распоряжении другое лицо, которому вклад должен быть выдан в случае, если лицо, в пользу которого завещаны денежные средства, умрет ранее самого завещателя или подаст заявление об отказе от принятия завещанных денежных средств, а также в иных случаях, предусмотренных статьей 1121 Гражданского кодекса Российской Федерации.


  8. Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия выдачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п.). Устанавливаемые условия не должны противоречить Гражданскому кодексу Российской Федерации.


  9. Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.


  10. Завещательное распоряжение составляется в 2 экземплярах, каждый из которых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряжений и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений, хранящуюся в

    несгораемом шкафу.


  11. Служащий банка на счете завещателя делает отметку о составленном завещательном распоряжении.


  12. Если завещатель желает изменить или отменить завещательное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает личность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленному.


    Завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, руководствуясь положением статьи 1130 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем оформления нотариально удостоверенного завещания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретного завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого должен быть направлен в банк.


    77

  13. В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложением удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой подтвердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотрудником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследодателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного распоряжения.


  14. Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформили завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости от конкретного случая на основании следующих документов:


а) свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;


б) постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, в соответствии со статьей 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации;


в) нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного имущества в соответствии со статьей 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации;


г) свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответствии со статьей 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации;


д) свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации в соответствии со статьей 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации;


е) копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.

Билет №10. 2) Отказ от наследства. Способы отказа.


ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА


Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.


Отказ от наследства возможен в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе в случае, когда наследство уже принято. Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска срока уважительными.



78

Отказ от наследства решение окончательное и не может быть впоследствии изменено или взято обратно. Согласно ч.3 ст. 1157 Гражданского кодекса РФ отказ от наследства несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным гражданином, допускается лишь с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.


Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников как по завещанию, так и по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе в пользу призванных к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.


Законодатель не допускает отказа в пользу какого-либо из указанных лиц:


  • от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

  • от обязательной доли в наследстве;

  • если наследнику подназначен наследник.


Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием.


Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако в соответствии с ч.3 ст. 1158 Гражданского кодекса РФ, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и так далее), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.


КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НАСЛЕДСТВА


Отказ от наследства совершается подачей заявления наследника об отказе от наследства по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу.


В случае, если такое заявление подается нотариусу не самим наследником, а

другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, либо лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия.


Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.


Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа – отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не допускается. В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право как отказополучателя не зависит от его права принять наследство или отказаться от него.



79

Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 Гражданского кодекса РФ, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.


В том случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.


В соответствии с ч.2 ст. 1161 Гражданского кодекса РФ правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник


ГК РФ Статья 1159. Способы отказа от наследства


  1. Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с закономвыдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.


  2. В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым пункта 1 статьи 1153 настоящего Кодекса.


  3. Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

Билет №11. 1) Приращение наследственных долей


Статья 1161. Приращение наследственных долей

  1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, неуказав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

    Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

  2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121).


Комм. Чепига Т.Д.


80

  1. Приращение наследственных долей — способ приобретения наследуемого имущества, установленный на случай, если кто-то из призванных наследников не принял участия в наследственном правопреемстве и не приобрел причитающейся ему части наследства.

    Основное содержание отношений по приращению наследственных долей заключается в том, что часть наследства, которая причиталась бы призванному, но отпавшему наследнику, переходит к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство. Приращение — необходимый правовой инструмент, позволяющий в ограниченное сроком время окончательно определить круг правопреемников наследодателя, размер их участия в наследовании и тем самым завершить процесс правопреемства.

    Правила о приращении наследственных долей определяют порядок перераспределения наследственного имущества с учетом той части наследства, которая в силу закона или завещания предназначалась лицу, призванному к наследованию, и оказалась свободной от притязаний этого лица на преемство в правах и обязанностях наследодателя. Правила о приращении наследственных долей касаются порядка приобретения наследства, но не изменяют оснований наследования. Приращение наследственных долей — это порядок, предусмотренный исключительно законом и вступающий в действие, если иной порядок приобретения наследства не установлен завещательной волей наследодателя или не изменен волей наследников, призванных к наследованию.

    Лицо, призванное к наследству, но не осуществившее своего права наследования, утрачивает возможность быть правопреемником, и от него ни к каким другим наследникам эта утраченная возможность не переходит.

    Приращение не является правом одного сонаследника на право наследования (или право на долю в наследстве) другого отпавшего сонаследника. Доля отпавшего наследника не выделяется из состава наследства и не получает отдельного, особого режима правопреемства. Именно этот аспект понимания приращения основан на представлении о целостности наследования имущества наследодателя в режиме универсального правопреемства. Доля отпавшего наследника сохраняется в составе целого наследства и разделяет судьбу наследства, однако, в соответствии с основаниями наследования имущества, что обеспечивается институтом приращения наследственных долей.

    По своей правовой сущности приращение представляет собой механизм пересчета наследственных долей в целом наследстве с учетом отпадения наследника от наследования. Сонаследники осуществляют лишь принадлежащее им самим право наследования имущества наследодателя. Приращение наследственных долей — это результат, сопровождающий осуществление сонаследником своего права на принятие наследства в случаях, если другой наследник не участвует в приобретении наследства. То, что называют «правом приращения» либо

    «переходом» доли отпавшего наследника, является правовым последствием осуществления принявшим наследство наследником своего права наследования в имуществе наследодателя на началах универсального правопреемства.

    Приобретение наследства в порядке приращения наследственных долей осуществляется наследниками в соответствии с основаниями наследования по завещанию или по закону.

  2. Условия и основания приобретения наследства посредством приращения наследственных долей указаны непосредственно в законе. Необходимость и рамки применения порядка приращения наследственных долей обусловлены обстоятельствами, вытекающими из начал свободного и независимого осуществления каждым наследником своего права на наследство, с одной стороны, и начал универсального приобретения при совершении акта принятия наследства, с другой стороны.

    Условия приращения наследственных долей предопределены обстоятельствами объективного и субъективного характера.

    Первое условие — это наличие призванных к наследству наследников по закону или по завещанию либо одновременно по закону и по завещанию. При этом число таких сонаследников должно быть не менее двух, меньшее число одновременно призванных правопреемников устраняет необходимость применения правил о приращении доли отпавшего наследника к долям других призванных наследников. Если к наследованию был призван единственный наследник и он отпал от наследования, возникает ситуация, которая требует применения не правил о приращении наследственных долей, а правил, обеспечивающих призвание другого наследника в соответствии с основаниями наследования.

    81

    Второе условие — это отпадение призванного наследника от наследования, причем отпадение лишь по основаниям, предусмотренным положениями ст.1161 ГК. Отпадение наследника по иным обстоятельствам потребует применения других правил призвания к наследству и приобретения наследства, но не правил о приращении наследственных долей. Данное условие приращения действует и в тех случаях, если наследник, который призывается одновременно по нескольким основаниям, отпадает по одному, нескольким или всем основаниям наследования (п.2 ст.1152, п.3 ст.1158 ГК).

    Третье условие — это принятие наследства другими, кроме отпавшего, наследниками, призванными к наследству по тому же или иному основанию наследования. Принятие наследства другими призванными наследниками делает возможным приращение наследственных долей, поскольку акт принятия наследства относится либо ко всему наследству, независимо от оснований наследования, включая часть наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, либо к наследству, относительно принятия которого сделан выбор основания наследования, и по этому основанию право наследования принадлежало отпавшему наследнику.

    Так, если наследование всего имущества осуществляется или по завещанию, или по закону, отпадение кого-либо из сонаследников по завещанию или кого-либо из сонаследников по закону создает условия для применения порядка приращения наследственных долей.

    Иная ситуация может сложиться, если наследование осуществляется в отношении части имущества — по завещанию, сделанному в пользу постороннего лица, а в остальной части — по закону. Принятие наследства наследником по завещанию и отпадение всех наследников от наследования по закону не создают достаточных условий, которые необходимы для применения правил о приращении наследственных долей. В приведенной ситуации условием приращения является призвание к наследованию по закону не менее двух наследников и принятие наследства хотя бы одним из сонаследников, призванных к наследованию по закону в незавещанной части имущества.

    Основания приращения наследственных долей — это обстоятельства, обусловившие отпадение призванного наследника от наследования и вызвавшие необходимость перераспределения наследства между другими наследниками в порядке приращения.

  3. Основания приращения наследственных долей указаны в комментируемой статье исчерпывающим образом, к ним относятся:

    а) непринятие наследства призванным к наследству наследником позакону или по завещанию.

    Как указывалось ранее, непринятие наследства есть фактическое состояние наследника, при котором наследникявно и определенно не обнаружил своей воли относительно приобретения наследства: не совершил действий, выражающих намерение приобрести наследство, но и не совершил также действий, выражающих отказ от наследства. Для принятия и отказа от наследства установлен определенный срок, лишь с истечением которого становится очевидным факт непринятия наследником наследства. Непринятие наследства как основание приращения характеризует субъективное отношение наследника к приобретению наследства, всецело определяемоеего волей и поведением.

    В практике применения правил комментируемой статьи возможны случаи осуществления наследником права принять или отказаться от наследства посредством альтернативного выбора

    оснований наследования. Так, если наследник в соответствии со ст.1152 ГК принял в установленном порядке наследство по одному из оснований, по которым ему причитается наследство, но при этом не сделал в установленном порядке заявления об отказе от наследования по другим основаниям, такой наследник должен быть признан лицом, которое не приняло наследство по другим основаниям призвания его к наследству. В этом случае возможно применение правил о приращении наследственных долей.

    Если наследник в установленном порядке заявил об отказе от части наследства в соответствии с п.3 ст.1158 ГК, следует признать, что он принял наследство в остальной части, причитающейся ему по другому основанию, хотя бы в отношении этой оставшейся части наследства наследник не сделал заявления о принятии наследства. Отказ от части наследства по самому своему существу предполагает принятие другой части наследства. Иное решение вопроса противоречит существу отказа от части наследства в порядке п.3 ст.1158 ГК, который не исключает принятие наследником другой части, причитающейся ему по иным основаниям наследования. Такие действия наследника могут свидетельствовать о фактическом принятии им причитающейся части наследства.

    Следовательно, основанием приращения служит отказ наследника от части наследства при наличии других необходимых для приращения условий;

    б) отказ наследника от наследства без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества (отказ от наследства безусловный, безадресный, ненаправленный), влечет отпадение наследника от участия в правопреемстве, если он совершен в установленном порядке и соответствующим способом. Действия наследника, выражающие его отказ от наследства, представляют собой осуществление наследником одного из правомочий (принять наследство или отказаться от наследства), составляющих право наследования. Совершение наследником отказа от наследства влечет реализацию и прекращение его права на наследство. Отказ от наследства может повлечь разные последствия, среди которых приращение наследственных долей.

    Направленный, или адресный, отказ от наследства не может вызвать отношений приращения, так как в этом случае по воле призванного наследника его место в наследовании занимает другой,

    82

    «адресный» наследник, приобретающий правомочия осуществления права наследования имущества наследодателя, но если «адресный» наследник откажется от наследства или не примет наследства, возникнут условия и основания для приращения наследственных долей.

    Отказ от наследства, как и непринятие наследства, характеризует субъективное отношение наследника к приобретению наследства. Оба основания влекут в рамках приращения одинаковые правовые последствия, связанные с отпадением от наследования наследников, отказавшихся от наследства или не принявших наследство. Это отвечает целям окончательного определения круга правопреемников имущества наследодателя и завершения процесса правопреемства к моменту истечения срока для принятия наследства;

    в) недостойность наследования по признакам п.1 ст.1117 ГК, в силу которой наследник по закону или по завещанию признается не имеющим права наследовать, а также недостойность наследования по признакам п.2 ст.1117 ГК, согласно которой наследник по закону отстраняется от наследования по судебному решению (см.коммент. к ст.1117 ГК), являются основанием для применения комментируемой статьи о приращении наследственных долей;

    г) недействительность завещания, если таковая влечет утрату права наследования лицом, назначенным наследником по завещанию, ввиду отпадения основания наследования данного лица

    — следующее основание для приращения наследственных долей.

    Завещание может быть признано недействительным в целом или в части (ст.1131 ГК). Независимо от того, оказалось ли завещание недействительным полностью или частично, недействительность завещания признается основанием приращения лишь в случае, если устраняется основание приобретения наследства назначенным лицом. В соответствии с п.1 комментируемой статьи приращение возникает, если вследствие недействительности завещания наследник не будет иметь права наследовать часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику. Это положение статьи означает, что назначенный в завещании наследник не может быть призван к наследованию ввиду недействительности завещания. По какому бы основанию или в каком бы объеме завещание ни признавалось недействительным, оно отпадает как основание наследования полностью или в соответствующей части. Поэтому утрачивается основание для призвания к наследованию лица, назначенного завещателем наследником, и такому наследнику по недействительному завещанию ничего не могло бы причитаться.

    Строго говоря, недействительность завещания, а также недостойность наследника, установленная п.1 ст.1117 ГК, — факты, исключающие право наследования соответствующего лица, поэтому наследники по закону и по завещанию не приращивают (не увеличивают) свои доли, а получают наследство в том объеме, в котором оно было бы, если бы отпавший наследник вовсе не существовал.

    Лишение завещателем наследника по закону права наследования не признается основанием

    приращения наследственных долей.

    В отличие от правил ст.551 ГК РСФСР, ГК не включил лишение завещателем наследника по закону права наследования в число оснований для приращения наследственных долей. Наследник, лишенный права наследования, не имеет никакой доли в наследстве, поэтому о приращении не может быть речи. Кроме того, лишение завещателем наследника права наследования не отнесено к основаниям приращения также по принципиальным соображениям, связанным с основаниями призвания к наследованию и основаниями приобретения наследственного имущества.

    Завещание — основание наследования, наряду с которым наследование по закону может иметь место в той части, в какой оно не изменено завещанием. Лишение наследника по закону наследства в силу завещания является изменением порядка наследования по закону. Таким образом, наследник по закону, лишенный права наследования по завещанию, не призывается к наследованию, и у него не возникает само право приобрести наследство (принять или не принять наследство). Поэтому наследнику, лишенному наследства, не может принадлежать право на часть наследственного имущества, которая могла бы причитаться такому наследнику, что составляет необходимое условие приращения наследственных долей.

    Позиция законодателя в этом вопросе основана на общих началах призвания к наследству и приобретения наследства.

    Приращение — механизм перераспределения наследственных долей между принявшими наследство наследниками в случае отпадения от наследства кого-либо из призванных сонаследников. Лицо, которое лишено завещателем наследства, не призывается к наследованию. В юридическом смысле его нет в составе наследников ни по закону, ни по завещанию, и у него нет права на приобретение наследства.

  4. Подназначение завещателем другого наследника на случай, если назначенный первым наследник не примет наследства или откажется от него либо отпадет от наследования по иным основаниям, не создает отношений по приращению наследственных долей (п.2 комментируемой статьи).

    83

    Подназначение — завещательное распоряжение, которое является дополнительным (запасным) основанием сохранения завещательного порядка наследования и призвания к наследованию другого наследника вместо отпавшего от наследования основного назначенного наследника. Завещатель вправе подназначить другого наследника на случай, если назначенный наследник отпадет от наследования по различным основаниям, включая отказ от наследства или непринятие его (ст.1121 ГК).

    Порядок наследования по завещанию приоритетный, он исключает наследование по закону, включая приобретение наследства в порядке приращения. Если окажется, что в завещании предусмотрено подназначение на случай непринятия наследства или отказа от него со стороны основного назначенного наследника, вместо отпавшего наследника к наследованию призывается назначенный наследник. Для применения правил о приращении в этом случае нет оснований.

    Однако если другой наследник, призванный к наследованию в порядке подназначения, не примет наследства или откажется от него, тогда судьба части наследства, которая причиталась бы подназначенному наследнику, будет определяться по правилам о приращении.

  5. Отпадение от наследства лица, призванного к наследованию обязательной доли в наследстве, не влечет возникновения отношений приращения наследственных долей.

    Право на обязательную долю в наследстве имеет строго целенаправленный характер. Оно предназначено для материального обеспечения за счет наследства нетрудоспособного иждивенца наследодателя. Правило об обязательной доле в наследстве ограничивает в соответствующем пределе свободу завещания и права наследников по завещанию. При таких обстоятельствах обязательная доля в наследстве, которая причиталась бы необходимому наследнику, не может прирастать к долям других наследников. Это противоречило бы ее назначению и условиям ее наследования. Отпадение от приобретения наследства призванного к наследству необходимого наследника устраняет препятствия, ограничивавшие свободу завещания, и наследование осуществляется в соответствии с завещанием и волей наследников по завещанию.

    Данный вывод имеет то же основание, что и другие предусмотренные законом ограничения перехода права на обязательную долю к другому наследнику: недопустимость перехода в порядке наследственной трансмиссии права на обязательную долю в наследстве (ст.1156 ГК) и недопустимость направленного отказа от обязательной доли в наследстве (ст.1158 ГК).

  6. Приобретение наследства в порядке приращения наследственных долей существенно отличается от наследования в порядке очередности, по праву представления наследственной трансмиссии, от правовых последствий отказа от наследства в пользу других наследников, отказа от права получения завещательного отказа и других условий наследования.

    Порядок приращения наследственных долей регулирует отношения, возникающие в процессе приобретения наследства призванными к наследованию наследниками.

    Наследование в порядке очередности обеспечивает призвание к наследованию последующей

    очереди наследников по закону, если отсутствуют основания и условия призвания к наследованию наследников предыдущей очереди. Если соответствующая очередь наследников призвана к наследованию, однако кто-то из сонаследников этой очереди отпал от приобретения наследства, вступают в действие правила о приращении наследственных долей.

    Наследование по праву представления — это способ призвания к наследованию потомков наследника, который умер до открытия наследства и потому не мог быть призван к наследованию по закону в порядке очередности. Этот способ обеспечивает возникновение права наследования и не предусматривает последствий, наступающих вследствие неосуществления права наследования, что имеет место в случаях приращения наследственных долей.

    Наследование в порядке наследственной трансмиссии — это способ осуществления права на наследство наследниками призванного к наследству, но умершего после открытия наследства лица (трансмиттента). Поскольку при этом не происходит отпадения наследников (трансмиссаров) от приобретения наследства, нет оснований и условий для применения порядка приращения наследственных долей.

    Приращение будет иметь место в случае смерти призванного к наследованию сонаследника, у которого не окажется соответствующих наследников ни по закону, ни по завещанию {Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. с.200.}. Приращение наступает, поскольку сонаследник, призванный к наследованию, не успел принять наследство, хотя бы это произошло и по причине его смерти, наступившей после открытия наследства и до истечения срока принятия наследства, и поскольку отсутствуют условия для осуществления права на наследство в порядке наследственной трансмиссии.

    Если сонаследник успел отказаться от наследства до момента своей смерти либо он умер после истечения срока для принятия наследства, не совершив соответствующих действий, направленных на принятие наследства, при таких обстоятельствах возникают отношения приращения наследственных долей, поскольку именно обстоятельства отказа от наследства или непринятия наследства приводят в действие правила о приращении.

    84

    Отказ от получения завещательного отказа (ст.1160 ГК) не может вызвать отношения приращения наследственных долей, поскольку отказополучатель не является наследником, ему принадлежит лишь обязательственное право требования к наследнику об исполнении легата (ст.1137 ГК). Отказ от получения завещательного отказа снимает обременение с наследственной доли наследника, установленное в пользу отказополучателя. Наследник освобождается от обязанностей должника перед отказополучателем. Данная ситуация не порождает отношений приращения наследственных долей.

    Направленный отказ не может быть основанием приращения наследственных долей. Отказ от наследства, заявленный в пользу других лиц, не влечет приращения наследственных долей. Во- первых, потому что он прямо исключен из числа оснований приращения. Во-вторых, приращение возможно, так как отказавшийся от наследства сонаследник передал право приобретения наследства другому лицу, у которого возникает прямое и непосредственное право наследования вместо отказавшегося сонаследника.

  7. Субъектами отношений приращения по смыслу п.1 комментируемой статьи выступают наследники, которые были призваны к наследству и приняли причитающееся им наследство.

    В соответствии с правилами приращения доля в наследстве, которая причиталась бы отпавшему наследнику, переходит к другим наследникам, призванным к наследованию. Это означает, что отношения приращения могут возникнуть лишь в случае, если наряду с отпавшим наследником имеются другие призванные наследники по закону или по завещанию. Если же других призванных к наследству наследников нет, возникает необходимость призвания к наследованию других лиц: подназначенных вместо отпавших основных назначенных наследников, либо наследников по закону вместо отпавших наследников по завещанию, либо последующей очереди наследников при наследовании по закону вместо отпавших наследников предыдущей очереди и т.д. Таким образом, отношения приращения могут складываться, если в наследовании участвуют сонаследники независимо от оснований призвания к наследству.

    Сонаследники, которые призваны к наследованию, могут приобрести наследство в порядке приращения, если они приняли наследство. В противном случае эти наследники оказываются в числе отпавших наследников, и вопрос о субъектах наследственного правопреемства будет решен без учета указанных лиц. Наследник, принявший наследство, вправе отказаться от наследства в течение соответствующего срока (п.2 ст.1157 ГК). Поэтому с истечением указанного срока можно сделать, по общему правилу, окончательный вывод о принятии или непринятии наследником наследства. Таким образом, круг принявших наследство наследников может быть установлен на момент истечения соответствующего срока достаточно определенно.

    В тексте комментируемой статьи не указано, что доля отпавшего наследника переходит к наследникам, принявшим наследство. Однако смысл правил о приращении наследственных долей заключается именно в этом.

    Наследники, принявшие причитающуюся им часть наследства, приняли также и долю отпавшего наследника, поскольку эта доля находилась в составе наследства. На этом факте основано приращение наследственных долей. Поэтому положение закона о переходе доли отпавшего наследника к наследникам, призванным к наследованию, следует понимать как переход части наследства, которая причиталась бы отпавшему наследнику, к наследникам, призванным к наследованию и принявшим наследство.

    Обстоятельства наследования могут складываться таким образом, что все наследники, призванные к наследованию соответствующей части наследства, отпали от наследства и не имеется сонаследников, принявших эту часть наследства. В таком случае указанная часть как выморочное наследство переходит по наследству к государству, и отношений приращения не возникает. Так, например, если часть наследства завещана постороннему лицу, а наследники по закону, призванные к наследованию другой незавещанной части наследства, отпали от наследования, эта часть наследства переходит к государству как выморочное имущество умершего при отсутствии других наследников по закону. При таких обстоятельствах происходит призвание государства к наследованию по иному основанию, нежели основание, по которому к наследованию призывались отпавшие наследники. Это исключает ситуацию перехода долей отпавших наследников к другому наследнику (государству), призванному к наследованию и принявшему наследство.

    Таким образом, отношения, связанные с приращением наследственных долей, складываются между сонаследниками, призванными к наследованию и принявшими наследство. Принявшие наследство наследники в соответствии с основаниями наследования распределяют между собой наследство, в том числе его часть, которая причиталась бы отпавшему наследнику. В случае если принявшим наследство оказался единственный наследник, оставшийся после наследников, именно он признается принявшим все наследство, включая наследственные доли отпавших наследников, приобретение которых явилось результатом приращения.

    85

    Если отпавший наследник восстановит срок для принятия наследства и после истечения установленного срока будет признан принявшим наследство, приращение наследственной доли такого наследника теряет юридическую силу, и восстановленный в отношениях наследования наследник получает право требовать передачи ему имущества, приходящегося на причитающуюся ему часть наследства (ст.1155 ГК).

  8. Содержание отношений по приобретению наследства в порядке приращения заключается в распределении наследства между принявшими его наследниками с учетом наследственных долей, причитавшихся отпавшим наследникам, в соответствии с основаниями наследования.

Законом предусмотрено два типа отношений по приобретению наследства путем приращения наследственных долей.

Первый тип отношений складывается в случаях, если наследование всего наследственного имущества осуществляется по закону, либо если часть имущества завещана, а остальная часть переходит к наследникам по закону (абз.1 п.1 комментируемой статьи).

При первом типе приращение доля отпавшего наследника по закону или наследника по завещанию распределяется между наследниками по закону, участвующими в наследовании, пропорционально их наследственным долям. Следует отметить, что во внимание должны быть приняты те размеры наследственных долей, которые образуются, если кто-либо из наследников отпал и количество наследников, а следовательно, и количество долей в наследстве уменьшается.

Так, если все имущество умершего должно перейти к трем наследникам первой очереди по закону и один из них не принял наследства, все наследственное имущество переходит к двум оставшимся наследникам, доля каждого в наследстве составляет одну вторую. В соответствии с правилами приращения два оставшихся наследника по закону приобретают долю отпавшего наследника пропорционально размерам их долей в наследстве, т.е. по 1/2 (одной второй) — каждый. Таким образом, все наследство распределяется между наследниками по закону, принявшими наследство, в равных долях, как это предусмотрено порядком наследования по закону.

Если среди наследников по закону, к которым переходит доля отпавшего наследника, имеются лица, наследующие по праву представления, наследство, в том числе доля отпавшего наследника, будет распределяться в соответствии с правилами наследования по закону с учетом особенностей определения размера долей наследников по праву представления.

В случаях, если от наследования завещательной части отпал наследник по завещанию, приходившаяся на него часть наследства присоединяется к части имущества, оставшегося незавещанным, и все это вместе переходит к принявшим наследство наследникам по закону в соответствии с долями, предусмотренными правилами наследования по закону. Таким образом, приобретение наследниками по закону имущества в порядке приращения по первому типу происходит по правилам распределения наследства по долям, установленным для наследников по

закону.

Второй тип отношений в связи с приобретением наследства в порядке приращения складывается в случаях, если все имущество было завещано наследодателем (абз.2 п.1 комментируемой статьи).

При этом типе приращения доля отпавшего наследника поступает к остальным наследникам по завещанию, принявшим наследство. Что же касается распределения этой части наследства, оно осуществляется пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а если такие не указаны наследодателем — в равных долях (п.1 ст.1122 ГК).

Однако завещанием могло быть установлено не долевое, а натуральное распределение завещанного имущества, в соответствии с которым завещатель указал, какие вещи и какие права в составе наследства он предназначил каждому из назначенных им наследников (п.1 ст.1122 ГК).

При таких обстоятельствах приобретение части, полагавшейся отпавшему наследнику, должно происходить в соответствии с установленными в завещании распоряжениями. Так, например, наследодатель оставил завещание на все свое имущество, при этом квартиру в городе завещал дочери и внукам (ее детям) в равных долях, сельский дом с подсобным хозяйством и все остальное движимое имущество — жене и сыну в равных долях. Сын наследодателя не принял наследства. В этом случае доля, которая причиталась отпавшему наследнику по завещанию — сыну наследодателя, переходит лишь к жене наследодателя, поскольку завещатель разграничил права назначенных наследников на приобретение определенных вещей в составе наследства, предназначив конкретные вещи строго указанным в завещании лицам.

86

Иначе решается вопрос, если завещана только часть имущества наследодателя. Например, наследодатель В. оставил завещание лишь в отношении автомашины, назначив наследниками двух своих племянников М. и П. Остальное имущество умершего переходит к наследникам по закону. Наследник по завещанию П. не принял наследства. Наследник М. не имеет права требовать признания его единственным наследником в отношении права на автомашину, так как правила приращения предусматривают переход доли отпавшего наследника по завещанию к наследникам по закону. Иное решение недопустимо, так как оно противоречило бы правилам комментируемой статьи.

Если завещана часть имущества, но при этом определенные вещи предназначены конкретно указанным наследникам, отпадение одного из таких наследников не должно было бы изменять завещательного распоряжения относительно поступления определенной вещи в собственность остальных наследников, которым была предназначена завещанная вещь. Целесообразно предусмотреть для таких случаев исключение из общих правил о переходе доли отпавшего наследника к наследникам по закону, что в большей степени соответствовало бы воле завещателя и охраняло бы ее при исполнении завещания.


Билет №11. 2) Отмена и изменение завещаний.


В соответствии со ст. 1130 ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения.


Отмена завещания — распоряжение наследодателя об утрате юридической силы ранее совершенного завещания. Данная категория наследственного права подразумевает под собой полный отказ наследодателя от ранее осуществленных завещательных предписаний. Вместе с тем не исключается вариант с частичным изменением содержания ранее выполненного завещания.


Изменение завещания — отдельные распоряжения наследодателя, перераспределяющие права и обязанности наследников либо их наследственные доли. Проанализируем обозначенные правовые институты более детально.


Отмена и изменение завещания не требуют никаких юридических оснований (например, конфликт между будущим наследником и завещателем, изменение материального положения и др.), т.е. предоставляется полная свобода усмотрения

наследодателя по вопросу корректировки ранее отданных распоряжений.


Кроме того, отмена и изменение завещания не требуют на то согласия или уведомления третьих лиц, в том числе имеющих в данном деле юридический интерес (наследников, их законных представителей). При наличии таких обстоятельств нарушался бы общий принцип свободы совершения завещательных распоряжений.


Существует два способа отмены завещания.


Прямая отмена, т.е. однозначные указания наследодателя об утрате юридической силы ранее составленного завещания.


Она, в свою очередь, реализуется в двух формах:


  • прямая отмена прежних распоряжений в новом завещании;



    87

  • прямая отмена путем оформления специального документа (в данном случае правовым следствием последнего действия будет наследование по закону).


    Косвенная отмена, т.е. составление нового завещания, отменяющего прежнее, без непосредственного указания на данный факт. В указанной ситуации содержание нового завещания напрямую противоречит ранее составленному, и поэтому закон отдаст ему преимущество исходя из времени совершения.


    Способы изменения завещания могут быть двух видов:


  • изменение состава наследников (например, добавление либо удаление кого-либо из претендентов на наследство);


  • перераспределение наследственных прав и обязанностей (например, увеличение либо уменьшение доли кого-либо из наследников, обременение приобретения им наследственных прав дополнительными условиями и др.).


При изменении завещания либо составлении нескольких завещаний, независимо от их количества, действует принцип содержательной сопоставимости завещательных распоряжений, подразумевающий под собой проведение сравнительного анализа положений завещаний. Например, в первом завещании наследодатель завещал своим двоим детям телевизор, а во втором отдал супруге все остальное имущество, соответственно оба завещания действительны и дети разделят телевизор в равных долях, а супруга получит единолично оставшееся имущество.


При наличии двух и более завещаний, которые полностью либо частично противоречат друг другу, отмена последнего не восстанавливает действие предыдущего. Например, в первом завещании наследодатель все имущество завещал дочери, во втором сыну, а затем отдал специальное распоряжение об отмене последнего завещании, в данной ситуации первое завещание не будет восстановлено, а

осуществится наследование по закону.


В случае признания последующего завещания недействительным, действие предыдущего восстанавливается. При наличии двух противоречащих друг другу завещаний последнее было признано судом недействительным вследствие нарушений в его оформлении (например, отсутствовал свидетель при удостоверении завещания главным врачом больницы), тогда будет действительно первое завещание.


Оформление отмены и изменения завещания осуществляются такими же способами, какие установлены ятя общих правил составления завещаний (удостоверение нотариусом, иным должностным лицом — консулом, начальником исправительного учреждения и др.).



88

Нотариально удостоверенное (аналогичное либо приравненное к нему) завещание не может быть отменено или изменено чрезвычайным или банковским завещанием. Таким образом, законодатель придает более весомое юридическое значение данным видам завещательных распоряжений в силу более детальной процедуры их оформления и значимости статуса должностных лиц, совершающих удостоверительную надпись.


При нарушении положений Гражданского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание), что закреплено в ст. 1131.


Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.


Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.


Недействительным может быть как завещание в целом, так и содержащиеся в нем отдельные завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.


Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.


При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений (ст. 1132 ГК РФ). В случае неясности буквального смысла какого-либо положения

завещания он устанавливается путем сопоставления его с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.


В соответствии со ст. 1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (ст. I 134 ГК РФ).


Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину — душеприказчику (исполнителю завещания) — независимо от того, является ли он наследником.


Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается в его собственноручной надписи на самом завещании или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.


89

Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.


После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей по просьбе как самого исполнителя завещания, так и наследников, если есть обстоятельства, препятствующие исполнению гражданином этих обязанностей.


Полномочия исполнителя завещания основываются на завещании, которым он назначен исполнителем, и удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (ст. 1135 ГК РФ).


Если в завещании не предусмотрено иное, исполнитель завещания должен принять необходимые для исполнения завещания меры:


  1. обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом;


  2. принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства и управлению им в интересах наследников;


  3. получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим лицам, т.е. право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей (пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию) принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным

    иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали (п. 1 ст. 1183 ГК РФ);


  4. исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.


    Исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.


    Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием (ст. 1 136 ГК РФ).


    Билет №12. 1) Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

    ГК РФ Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах



    90

    1. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами статей 1124 - 1128 настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме.


      Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.


    2. Завещание, совершенное в обстоятельствах, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями 1124 - 1128 настоящего Кодекса.


    3. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии с настоящей статьей, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.


Билет № 12. 2.) Раздел наследства

Раздел наследства

Наследование несколькими наследниками по закону или наследование по завещанию, когда завещатель не распределил конкретное наследственное имущество по наследникам персонально, приводит к тому, что наследники

получают наследственное имущество в общую долевую собственность. В ряде случаев такое владение собственностью бывает неудобно, поэтому приходится либо заниматься продажей объектов наследства (деньги делить легче), либо оформлять раздел наследства.

Раздел наследства между наследниками может быть осуществлен по обоюдному соглашению или в судебном порядке, если соглашение между наследниками недостижимо.

Раздел наследства между наследниками по соглашению

Наследство, находящееся в общей долевой собственности нескольких наследников, может быть по их желанию разделено между ними. Оформляется раздел наследства между наследниками в соответствии с частью ГК РФ, которая регламентирует совершение сделок и оформление договоров.

Раздел наследства между наследниками может быть оформлен соглашением в нотариальной форме или в простой письменной форме.

Раздел наследства – недвижимого имущества


Раздел наследства в виде недвижимого имущества наследники могут оформить после того, как получат свидетельство о праве на наследство.

91

Далее должна быть проведена государственная регистрация оформленного наследниками соглашения о разделе наследства – государственная регистрация недвижимого имущества.

Государственная регистрация недвижимого имущества проводится в регистрационной службе, куда надо предоставить свидетельство о праве на наследство и договор – соглашение о разделе наследства между наследниками.

Если раздел наследства между наследниками происходит после государственной регистрации недвижимой собственности, осуществленной сразу после наследования на основании свидетельства о праве на наследство, то государственная регистрация недвижимого имущества, поделенного в соответствии с договоренностями между наследниками, проводится на основании оформленного соглашения о разделе наследства между наследниками.

Скорее всего раздел наследства и свидетельство о праве на наследство не будут соответствовать в размерах причитающихся наследникам долей. Такое несоответствие не может вызвать отказ в регистрации недвижимого имущества разделенного между наследниками соглашением о разделе.

Раздел наследства в суде

В ситуации, когда наследство находится в общей долевой собственности нескольких наследников (результат наследования в равных долях), которые не хотят делить некий объект имущества (чаще всего это недвижимое имущество) и совместное владение их никак не устраивает, при невозможности достижения соглашения о разделе наследства остается один путь – раздел наследства в суде.

Судебный иск о разделе наследства может быть подан любым наследником. Рассматривая поданный иск о разделе наследства, учитывая все обстоятельства и приняв во внимание аргументацию сторон, суд выносит решение.

Иск в суд о разделе наследства может быть подан в срок не более трех лет от даты открытия наследства.

При разделе наследства по соглашению или в суде должно учитываться преимущественное право при разделе наследства. Подробнее

Если при жизни наследодателя был зачат, но еще не родился наследник, раздел наследства станет возможен после его рождения.

Если у наследодателя есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные наследники, то раздел наследства не будет считаться действительным без уведомления органа опеки и попечительства.

Эти правила раздела наследства распространяются на раздел наследства между наследниками, как по соглашению, так и в суде.


Билет №13. 1) Преимущественное право на неделимую вещь и предметы обычной домашней обстановки при разделе наследства


Статья 1168. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства



92

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей

1.


собственности на неделимую вещь (статья 133), доля в праве на которую


входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное


право на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в


общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись


участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой


вещью или нет. 2. Наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью


(статья 133), входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства


преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой


вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися


ранее участниками общей собственности на нее. 3. Если в состав наследства


входит жилое помещение (жилой дом, квартира и тому подобное), раздел


которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники,


проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не


имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не


являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав


наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных


долей этого жилого помещения. Комментарий к Ст. 1168 ГК РФ 1.


Комментируемая статья устанавливает особенности реализации


преимущественного права наследника на неделимую вещь, входящую в состав


наследственной массы, при разделе наследства: — п. 1 посвящен


преимущественному праву на вещь, в отношении которой наследник совместно


с наследодателем обладал правом общей долевой собственности; — п. 2


регулирует отношения по поводу вещи, которая находилась в постоянном


пользовании наследника; — п. 3 устанавливает особенности


93


преимущественного права на жилое помещение, в котором проживает


наследник. 2. Согласно ст. 133 ГК РФ вещь, раздел которой в натуре


невозможен без изменения ее назначения, признается неделимой. Особенности


выдела доли в праве собственности на неделимую вещь определяются


правилами ст. ст. 252, 258 ГК РФ. Статья 252 ГК РФ предусматривает


особенности раздела имущества, находящегося в долевой собственности и


выдела доли из общего имущества. При недостижении участниками долевой


собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества


или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в


судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.


Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без


несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности,


выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли


другими участниками долевой собственности. Несоразмерность имущества,


выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании


настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой


соответствующей денежной суммы или иной компенсацией. Выплата участнику


долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо


выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях когда доля


собственника незначительна, не может быть реально выделена и он не имеет


существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при


отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой


собственности выплатить ему компенсацию. Вопрос о том, имеет ли участник


долевой собственности существенный интерес в использовании общего


имущества, решается судом в каждом конкретном случае на основании


исследования и оценки в совокупности представленных сторонами


доказательств, подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании


этого имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной


деятельности, наличия детей, других членов семьи, в том числе


нетрудоспособных, и т.д. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N


6, Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с


применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» <1>).


——————————— <1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9. Статья 258 ГК РФ


предусматривает особенности раздела имущества крестьянского (фермерского)


хозяйства. 3. Пункт 1 комментируемой статьи определяет преимущественное


право наследника, являвшегося сособственником в отношении неделимой


вещи, по сравнению с другими наследниками, не являвшимися


сособственниками. К условиям реализации преимущественного права на


неделимую вещь в соответствии с п. 1 настоящей статьи относятся: — наличие


неделимой вещи (например, предприятия, жилого помещения и т.д.); — право


94


общей собственности наследника-претендента и наследодателя (как общей


долевой, так и совместной); — иные наследники не являлись участниками


общей долевой собственности с наследодателем на спорную вещь, но при этом


могли пользоваться вещью; — размер доли наследника-претендента может


быть как меньше, так и больше стоимости неделимой вещи. Несоразмерность


неделимой вещи с наследственной долей наследника устраняется передачей


этим наследником остальным наследникам другого имущества из состава


наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплаты


соответствующей денежной суммы (ст. 1170 ГК); — момент наличия или


отсутствия права общей собственности на неделимую вещь, прямо в


комментируемой статье не определенный. Логично предположить, что имеется


в виду момент открытия наследства (ст. 1114 ГК). 4. Пункт 2 настоящей статьи


определяет преимущественное право наследника, пользовавшегося неделимой


вещью, но не являвшегося сособственником, по сравнению с другими


наследниками, не пользовавшимися неделимой вещью и также не являвшимися


сособственниками. В том случае, если наследники не пользовались неделимой


вещью, но являлись сособственниками, то у них возникает преимущественное


право в соответствии с п. 1 комментируемой статьи. 5. К условиям реализации


преимущественного права, предусмотренного п. 3 комментируемой статьи,


относятся: — неделимой вещью является неделимое жилое помещение,


признаки которого определены ЖК РФ. Согласно ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилым


помещением признается изолированное помещение, которое является


недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан


(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным


требованиям законодательства). Статья 16 ЖК РФ определяет виды жилых


помещений, к которым относятся жилой дом, часть жилого дома; квартира,


часть квартиры; комната. Жилым домом признается индивидуально-


определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений


вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения


гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.


Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном


доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего


пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а


также помещений вспомогательного использования, предназначенных для


удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их


проживанием в таком обособленном помещении. Комнатой признается часть


жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве


места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире; —


раздел жилого помещения в натуре невозможен. Критерии возможности выдела


доли или раздела жилого помещения конкретизированы в п. 11 Постановления


95


Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981 г. N 4 «О судебной практике


по разрешению споров, связанных с правом личной собственности на жилой


дом». В качестве критериев используется возможность выдела изолированной


части дома с отдельным входом (квартиры); — наследник-претендент не


является сособственником жилого помещения, в противном случае у него


возникает преимущественное право в соответствии с п. 1 комментируемой


статьи; — установление факта проживания наследника-претендента в спорном


жилом помещении на момент открытия наследства как с помощью письменных


доказательств, подтверждающих регистрацию по месту жительства,


пребывания, так и иных, в том числе свидетельских, показаний, документов,


подтверждающих несение расходов, связанных с проживанием в этом


помещении, и др.; — установление факта отсутствия у наследника-претендента


других жилых помещений прежде всего на праве собственности. Это может


быть и иное право (по договору социального найма, по договору долевого


участия до момента государственной регистрации права собственности и т.п.),


достоверно свидетельствующее о возможности наследника постоянно


проживать в жилом помещении. Приобретение наследником иного жилого


помещения после дня открытия наследства, но до дня раздела имущества


может быть основанием для прекращения у такого наследника


соответствующего преимущественного права; — другие наследники не


являются сособственниками жилого помещения, в противном случае у них


возникает преимущественное право в соответствии с п. 1 настоящей статьи. 6.


Применительно к исключительному праву на результат интеллектуальной


деятельности или средство индивидуализации, перешедшему к нескольким


наследникам, нормы п. 1 комментируемой статьи подлежат применению по


аналогии. При этом приоритет может иметь наследник, являющийся


сообладателем исключительного права по различным основаниям, таким как,


например, соавторство, совместное обладание патентом и т.п. Порядок


совместного использования и распоряжения исключительным правом


определяется п. 4 ст. 1228, п. 3 ст. 1229, ст. ст. 1258, 1314 ГК РФ и др. 7. При


реализации преимущественного права другим наследникам должна быть


предоставлена соответствующая компенсация, в том числе в денежной сумме,


если другим наследникам предоставлено имущество меньшей стоимости (п. 2


ст. 1170 ГК). Иное может быть предусмотрено соглашением между


наследниками.


Статья 1169. Преимущественное право на предметы обычной домашней


обстановки и обихода при разделе наследства


Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с


наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на


получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней

необходимо учитывать также уровень жизни наследодателя. 2. При применении

обращении взыскания на имущество. При этом ГПК РФ, а также п. 2 статьи 36

домашней обстановки и обихода упоминаются в ч. 1 ст. 446 ГПК РФ при

которого возник спор, суд может назначить экспертизу. Предметы обычной

не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней обстановки

представляющие художественную, историческую или иную ценность предметы

в состав предметов обычной домашней обстановки и обихода, также

обстановки и обихода. Комментарий к Ст. 1169 ГК РФ 1. В ст. 533 ГК РСФСР




















96



содержалось понятие «предметы домашней обстановки и обихода»,


подразумевавшее особую часть имущества, которая переходила к наследникам


по закону, проживающим совместно с наследодателем не менее одного года,


независимо от их очереди и наследственной доли. Спор между наследниками


по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов


обычной домашней обстановки и обихода, разрешался с учетом конкретных


обстоятельств дела, а также местных обычаев. Некоторые критерии отнесения


объектов к названным предметам были определены Постановлением Пленума


Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах,


возникающих у судов по делам о наследовании» <1>, утратившим силу в связи


с принятием Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г.


N 15 «О признании утратившими силу некоторых Постановлений Пленума


Верховного Суда Российской Федерации» <2>. ——————————— <1>


Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 1961 — 1993. М.: Юрид.


лит., 1994. <2> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. N 7. В настоящее время


спор между наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить


разрешается судом с учетом конкретных обстоятельств дела, а также местных


обычаев. К таким предметам относятся мебель, кухонная утварь, бытовая

техника и т.п. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные, а также



и обихода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о


художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу




СК РФ исключают из названного перечня драгоценности и другие предметы


роскоши. При определении предметов домашней обстановки и обихода


норм комментируемой статьи необходимо установить факт совместного


проживания наследника с наследодателем. Данная норма распространяется на


любых наследников, призываемых к наследованию, в том числе наследников по


закону, по завещанию, включая наследников по праву представления, в рамках


наследственной трансмиссии. В том случае, если лицо, проживавшее


совместно с наследодателем, входит в число наследников той или иной


очереди, но не призвано к наследованию, отстранено от наследования


(например, бабушка, не находившаяся на иждивении наследодателя при


призвании наследников первой очереди), то оно не вправе получить названное



предметов домашней обстановки и обихода, то преимущественное право


распространяется на часть таких предметов либо наследник должен выплатить


соответствующую компенсацию другим наследникам. Приоритет при этом


должно иметь волеизъявление наследника. Преимущество на предметы


домашней обстановки и обихода является правом наследника, но не


обязанностью. Принудить его получить в качестве своей доли предметы


домашней обстановки и обихода нельзя. Реализация этого права


осуществляется в течение трех лет со дня открытия наследства. 3. Коллизия


прав на предметы домашней обстановки и обихода между наследником по


завещанию, которому непосредственно завещаны эти предметы (независимо от


совместного проживания), и другими наследниками, совместно проживавшими с


наследодателем, должна решаться в пользу наследника по завещанию. 4. Факт


совместного использования предметов домашней обстановки и обихода не


имеет значения для реализации преимущественного права. Срок совместного


проживания наследника с наследодателем не имеет значения. Факт


совместного проживания может быть определен как на основании регистрации


установлен в судебном порядке в соответствии с гл. 28 ГПК РФ. 5. Если иное не


предусмотрено соглашением между наследниками при реализации

преимущественного права другим наследникам должна быть предоставлена


соответствующая компенсация, в том числе в денежной сумме, если другим


наследникам предоставлено имущество меньшей стоимости (п. 2 ст. 1170 ГК).





















97

имущество. В том случае, если размер наследственной доли меньше стоимости

по месту жительства, так и с помощью других доказательств и может быть

Билет №13. 2) Недействительность завещания

Статья 1131. Недействительность завещания


1. При нарушении положений настоящего Кодекса, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).


  1. Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.


    Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.


  2. Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.


  3. Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными.


  4. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или

    отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания.


    Поскольку завещание является сделкой строгой формы, несоблюдение правил Гражданского кодекса РФ о форме завещания, порядке его совершения и удостоверения влечет за собой недействительность завещания. Более того, как отмечалось ранее, в соответствии со ст. 1118 ГК РФ граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай смерти только завещанием. Следовательно, любое такое распоряжение, совершенное гражданином без соблюдения правил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может быть признано законным и не повлечет те юридические последствия, которые предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию.


    По общему правилу, установленному в ст, 1124 ГК РФ, завещание должно быть составлено в письменной форме, с указанием места и времени его составления, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом или иными лицами, уполномоченными в силу предписаний Гражданского кодекса РФ совершать удостоверение завещаний Исключение из данного правила о нотариальной письменной форме завещания составляет завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, у


    Статья 1131 ГК РФ устанавливает основания и порядок признания завещаний недействительными. Согласно указанной статье при нарушении положений Гражданского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности, завещание является недействительным в силу признания его таковым

    судом (оспоримое завещание) или независи9мо 8от такого признания (ничтожное завещание).

    Таким образом, на завещание как на одностороннюю сделку распространяется действие в

    том числе и норм § 2 главы 9 ч. 1 ГК РФ «Недействительность сделок». Анализ этих норм в их системной связи с положениями главы 62 ГК РФ о недействительности завещания позволяет выделить основания ничтожности и оспоримости завещания.


    Завещание является недействительным как ничтожная сделка в случае:


    1. несоблюдения установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении нотариусом, а равно другими лицами, которым такое право предоставлено законом (ст. 168 и ч. 2 п. 1 ст. 1124 ГК РФ);


    2. отсутствия свидетеля при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, когда в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ его присутствие является обязательным (ст, 168 и п. 3 ст 1124 ГК РФ);


    3. несоблюдения установленных Гражданским кодексом РФ правил о написании и подписании закрытого завещания собственноручно завещателем (п. 2 ст. 1126 ГК РФ);


    4. совершения завещания гражданином, не обладающим в р полном объеме дееспособностью (ст. 171, 172 и п. 2 I ст. 1118 ГК РФ);


    5. совершения завещания через представителя или двумя и более гражданами (ст 168 и п 3. 4 ст. 1118 ГК РФ).


По сути является ничтожным завещательное распоряжение, ''совершенное в пользу недостойных наследников — граждан, которые своими умышленными противоправными

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Исключением являются случаи, когда завещание было совершено наследодателем в пользу указанных граждан после утраты ими права наследования (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).


Завещание может быть признано судом недействительным, если:


  1. свидетель, присутствие которого в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ является обязательным при совершении, составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу, не соответствует требованиям п. 2 ст. 1124 ГК РФ14 (ст. 168 и п. З ст. 1124 ГК РФ);


  2. завещание по причинам, указанным в п. 3 ст. 1125 ГК РФ, вместо завещателя подписано другим гражданином, который не вправе подписать завещание согласно п. 2ст 1124ГКРФ;


  3. завещание, совершено гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент его совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими (п. 1 ст. 177 ГК РФ).

  4. завещание совершено гражданином впосл9ед9ствии признанным недееспособным, если будет доказано, что в момент его совершения гражданин не был способен понимать значение

    своих действий или руководить ими (п. 2 ст. 177ГКРФ);


  5. имеются иные основания сомневаться в правомерности совершения завещания, которые не являются основаниями ничтожности завещания.


    В то же время согласно п. 3 ст, 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.


    загрузка...


    Как следует из содержания подлежащей применению ст. 167 ГК РФ, недействительное по любым основаниям завещание не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с его недействительностью, и недействительно с момента его совершения. При недействительности завещания лица, к которым по такому завещанию перешло имущество наследодателя, обязаны возвратить действительным наследникам все , полученное по недействительному завещанию. В случае невозможности возвратить полученное в натуре, в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге, указанные лица должны возместить действительным наследникам его стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. В частности, согласно п. 1 ст. 171 I ГК РФ дееспособное лицо, к которому перешло имущество по ничтожному завещанию, совершенному гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства, обязано также возместить действительному наследнику понесенный им

    реальный ущерб, если это лицо знало или должно было знать о недееспособности завещателя.


    В соответствии с п. 2 ст. 1131 ГК РФ оспаривание завещания возможно только после открытия наследства, поскольку именно с этим юридическим фактом Гражданский кодекс РФ связывает возникновение правоотношений по наследованию имущества завещателя. Также только после открытия наследства в суд могут быть заявлены требования о применении по- следствий недействительности ничтожной сделки.


    С исковым заявлением о признании завещания недействительным в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства может обратиться любое лицо, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием (ч. 1 п. 2 ст. 166 и п. 2 ст. 1131 ГК РФ), например, наследник по закону, не указанный в завещании или лишенный завещателем наследства, или опекун наследодателя в отношении завещания, совершенного этим наследодателем до момента вступления в законную силу решения суда, которым он был признан недееспособным. Согласно п. 2 ст. 181 ГК РФ иск о признании оспоримого завещания недействительным и о применении последствий его недействительности может быть предъявлен в течение года со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.


    100

    Несмотря на то, что ничтожное завещание является недействительной сделкой с момента его совершения независимо от признания завещания таковым по решению суда, для применения последствий его недействительности необходимо вынесение соответствующего судебного решения. Согласно положениям ч. 2 п. 2 ст. 166 и п. 1 ст. 181 ГК РФ (в их системной связи со ст. 1131 ГК РФ) требование о применении последствий недействительности ничтожного завещания может быть предъявлено в суд общей юрисдикции по месту открытия наследства любым заинтересованным лицом в течение десяти лет со дня, когда началось исполнение этого завещания.


    Недействительным может быть как завещание в целом, так и отдельные содержащиеся в нем завещательные распоряжения. Недействительность отдельных таких распоряжений не за- трагивает остальной части завещания, если можно предположить, что содержащееся в ней изложение последней воли наследодателя было бы включено в завещание и при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными. Кроме того, недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей. права наследовать по закону или на основании другого, действительного, завещания (п. 5 ст. 1131 ГК РФ).


    Билет 14.1) Исполнение завещания. Исполнитель завещания, его полномочия


    ГК РФ Статья 1133. Исполнение завещания


    Исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части осуществляется исполнителем завещания (статья 1134).


    ГК РФ Статья 1134. Исполнитель завещания

    1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.


      Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.


      Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.


    2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.


Билет 14. 2) Охрана наследства и управление им

101

ГК РФ Статья 1171. Охрана наследства и управление им


  1. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия наследства принимаются меры, указанные в статьях 1172 и 1173 настоящего Кодекса, и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им.


  2. Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (статья 1134), нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.


    Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.


  3. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.


  4. Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи

    1154 и пунктом 2 статьи 1156 настоящего Кодекса, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия наследства.


    Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.


  5. В случае, когда наследственное имущество находится в разных местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу.

    (в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

    102

  6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи наследства, определяется законодательством о нотариате. Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются Правительством Российской Федерации.


  7. В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты соответствующим должностным лицом


Билет 15. 1) Меры по охране наследства


Статья 1172. Меры по охране наследства 1. Для охраны наследства нотариус производит


опись наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих требованиям,


установленным пунктом 2 статьи 1124 настоящего Кодекса. При производстве описи


имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в соответствующих


случаях представители органа опеки и попечительства. По заявлению лиц, указанных в абзаце


втором настоящего пункта, должна быть по соглашению между наследниками произведена


оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка наследственного


имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто, производится


независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного имущества, с


последующим распределением этих расходов между наследниками пропорционально


стоимости полученного каждым из них наследства. 2. Входящие в состав наследства


наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные ценности, драгоценные металлы


и камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на


хранение по договору в соответствии со статьей 921 настоящего Кодекса. 3. Если нотариусу


стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом органы


внутренних дел. 4. Входящее в состав наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей


103


статьи имущество, если оно не требует управления, передается нотариусом по договору на


хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам —


другому лицу по усмотрению нотариуса. В случае, когда наследование осуществляется по


завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного имущества


обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо посредством заключения


договора хранения с кем-либо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя


завещания. Комментарий к Ст. 1172 ГК РФ 1. В соответствии со ст. 66 Основ законодательства


РФ о нотариате для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого


имущества. В поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте,


в котором нет нотариуса, опись наследственного имущества и передачу его на хранение


осуществляют соответственно глава местной администрации поселения и специально


уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или глава местной


администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо


местного самоуправления муниципального района, наделенные правом совершать


нотариальные действия. Порядок описи нотариусом наследства конкретизирован в


Методических рекомендациях по совершению отдельных видов нотариальных действий и


включает в себя составление акта, в котором указываются: 1) фамилия, имя, отчество


нотариуса, производящего опись, дата и номер приказа органа юстиции о назначении на


должность нотариуса, его нотариальный округ или наименование государственной


нотариальной конторы; 2) дата поступления сообщения о наследственном имуществе или


поручения о принятии мер по охране наследственного имущества; 3) дата производства описи,


сведения о лицах, участвующих в составлении описи; 4) фамилия, имя, отчество и последнее


постоянное место жительства наследодателя, время его смерти и место нахождения


описываемого имущества; 5) было ли опечатано помещение до явки нотариуса и кем, не


нарушены ли пломба или печать; 6) подробная характеристика каждого из предметов


описываемого наследственного имущества. На каждой странице акта описи подводится итог


количества описанных вещей (предметов), по окончании описи — общий итог количества


вещей (предметов). В акт описи включается все имущество, в том числе личные вещи


наследодателя. Заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдельных


вещей заносятся в акт описи, а заинтересованным лицам разъясняется порядок обращения в


суд с иском об исключении этого имущества из описи. Если производство описи имущества


прерывается (перерыв на обед, окончание рабочего дня и т.д.) или продолжается несколько


дней, помещение каждый раз опечатывается нотариусом. В акте описи делается запись о


причинах и времени прекращения описи и ее возобновлении, а также о состоянии пломб и


печатей при последующих вскрытиях помещения. В конце акта указываются сведения о лице,


которому передано на хранение описанное имущество, и делается отметка о предупреждении


его об ответственности согласно законодательству, в том числе по ст. 312 УК РФ. Лицо,


которому передано на хранение наследственное имущество, предупреждается об


ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за


причиненные наследникам убытки. О предупреждении об ответственности лицо


104


расписывается в акте. Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах. Все


экземпляры подписываются нотариусом, заинтересованными лицами (если они принимали


участие в описи) и понятыми. 2. В качестве свидетелей при составлении описи не могут


выступать: — нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; — лицо, в пользу


которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его


дети и родители (равно как усыновленные и усыновители); — граждане, не обладающие


дееспособностью в полном объеме (лица, не достигшие 18 лет, а также совершеннолетние


граждане, ограниченные в дееспособности); — неграмотные; — граждане с такими


физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать


существо происходящего (слепота, глухота, немота — в зависимости от основания); — лица,


не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за


исключением случая, когда составляется закрытое завещание. 3. Если принять меры по


охране наследственного имущества не представляется возможным (наследники или другие


лица, проживавшие с наследодателем, возражают против описи, не предъявляют имущество к


описи либо имущество вывезено и т.п.), нотариус составляет об этом акт и уведомляет


заинтересованных лиц, а в необходимых случаях — уполномоченный орган государственной


власти или местного самоуправления. 4. Входящее в состав наследства и не требующее


управления имущество (деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия


из них и не требующие управления ценные бумаги, иное подобное имущество) в


предусмотренных федеральным законом случаях вносится в депозит нотариуса или


передается банку на хранение по договору либо передается нотариусом по договору на


хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам —


другому лицу по усмотрению нотариуса. О выявленном при описи имуществе,


представляющем историческую, научную, художественную или иную культурную ценность,


нотариус сообщает в соответствующие органы государственной власти или местного


самоуправления. 5. Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, оказавшиеся в составе


имущества умершего, передаются органам внутренних дел по отдельной описи. Согласно ст.


20 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ «Об оружии» <1> наследование


гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел, производится в порядке,


определяемом законодательством РФ, при наличии у наследника или лица, в пользу которого


осуществляется дарение, лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти


собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и


получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие


незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его


зарегистрировавшими. ——————————— <1> Собрание законодательства РФ. 1996. N


51. Ст. 5681. 6. При заключении договора хранения, предусмотренного п. 2 комментируемой


статьи, поклажедателем выступает нотариус, а хранитель-банк должен будет возвратить вещь


наследникам, принявшим наследство. Согласно ст. 921 ГК РФ банк может принимать на


хранение ценные бумаги, драгоценные металлы и камни, иные драгоценные вещи и другие


ценности, в том числе документы. Заключение договора хранения ценностей в банке


удостоверяется выдачей банком поклажедателю именного сохранного документа,


предъявление которого является основанием для выдачи хранимых ценностей


поклажедателю. 7. К предусмотренным в п. 4 комментируемой статьи договорам хранения


применяются общие положения о хранении, предусмотренные § 1 гл. 47 ГК РФ. 8. Нотариус


при производстве описи не наделен правомочиями по принуждению лиц, у которых находится


имущество, к совершению действий, необходимых для производства описи. Так, в


Определении Конституционного Суда РФ от 20 июня 2006 г. N 233-О «Об отказе в принятии к


рассмотрению жалобы гражданина Макарцева Николая Павловича на нарушение его


конституционных прав пунктом 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации»


рассматривалось решение Белокалитвинского городского суда Ростовской области, которым


было отказано в удовлетворении требования об обязании нотариуса принять меры по охране


наследственного имущества в соответствии со ст. 1172 ГК РФ. Суд установил, что нотариус не


отказывался от исполнения поручения о принятии мер по охране наследственного имущества,


однако опись имущества не была им произведена в связи с тем, что проживающие в квартире


бывшие члены семьи наследодателя не предоставили нотариусу доступ в квартиру. Порядок


обжалования действий нотариуса и рассмотрения жалоб на действия нотариуса определяется


гл. 37 ГПК РФ, в силу ст. 310 которого заинтересованное лицо, считающее неправильным


совершенное нотариальное действие, вправе в течение 10 дней, исчисляемых со дня, когда


такому лицу стало известно о совершении соответствующего нотариального действия, подать


жалобу в суд. Жалоба рассматривается по месту нахождения нотариуса или по месту


нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.




105

Билет 15 2) Завещательный отказ. Завещательное возложение


Статья 1137. Завещательный отказ


[Гражданский кодекс РФ] [Глава 62] [Статья 1137]


  1. Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ).


    Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

  2. Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.


    В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной

    частью.


    При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.


  3. К отношениям между отказополучателем (кредитором) и наследником, на которого возложен завещательный отказ (должником), применяются положения настоящего Кодекса об обязательствах, если из правил настоящего раздела и существа завещательного отказа не следует иное.


  4. Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Однако отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия завещательного отказа или не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа, либо лишится права на получение завещательного отказа в соответствии с правилами пункта 5 статьи 1117 настоящего Кодекса.


    ГК РФ Статья 1139. Завещательное возложение



    106

    1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.


      Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.


    2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правиластатьи 1138 настоящего Кодекса.


    3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.


Билет 16. 1) Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им.

ГК РФ Статья 1174. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им


  1. Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя, расходы на охрану наследства и управление им, а также

    расходы, связанные с исполнением завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.


  2. Требования о возмещении расходов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, могут быть предъявлены к наследникам, принявшим наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.


    Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью - расходы, связанные с исполнением завещания.


  3. Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на счетах в банках.



107

Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.


Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем завещательного распоряжения в банке (статья 1128), вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его похорон.


Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто тысяч рублей.

(в ред. Федеральных законов от 02.12.2004 N 156-ФЗ, от 30.06.2008 N 105-ФЗ, от 09.03.2016 N 60-ФЗ)


(см. текст в предыдущей редакции)


Правила настоящего пункта соответственно применяются к иным кредитным организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.


Билет 17. 1) Ответственность наследников по долгам наследодателя

ГК РФ Статья 1175. Ответственность наследников по долгам наследодателя


  1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).


    Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

  2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства.


  3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.


Билет 17. 2) Наследование по праву представления


108

Статья 1146. Наследование по праву представления


  1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.


  2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).


  3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.


    Комментарий:


    В ходе предшествующего изложения мы уже не раз, вслед за законом, обращались к наследованию по праву представления. Сейчас же рассмотрим его более подробно.


    В жизни нередки случаи, когда наследник по закону, который был бы призван к наследованию, если бы он был жив в день открытия наследства, умирает раньше наследодателя либо одновременно с ним. Неизбежно возникает вопрос, какова судьба наследственного имущества или его части, которая причиталась бы этому наследнику. В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель может в завещании распорядиться указанным имуществом по своему усмотрению так, как если бы этого наследника и вовсе не было, хотя это и не всегда возможно (например, когда наследодатель и наследник умирают одновременно). Некоторые завещательные распоряжения завещателя в отношении умершего наследника, сделанные еще до его смерти, сохраняют силу. Так, если завещатель еще до смерти наследника лишил его в завещании наследства, то после смерти наследника он не обязан это распоряжение подтверждать, оно и так имеет юридическую силу, если не будет завещателем отменено или изменено. И все же в результате смерти наследника до открытия наследства или одновременно с наследодателем может возникнуть целый ряд вопросов, которые нуждаются в специальном правовом урегулировании. Ответ если не на все, то по крайней мере на часть из них и дан в ст.1146.


    Если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, его доля в наследстве по праву представления переходит к его потомкам в случаях, предусмотренных п.2 ст.1142, п.2 ст.1143 и п.2 ст.1144 ГК. Иными словами, наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем она делится между ними поровну. В отношении лиц, которые наследуют по праву представления, сохраняется очередность их призвания к наследованию. Приведем

    пример. Вместе с наследодателем в авиационной катастрофе погибли сын и брат наследодателя. У сына и брата остались дети. К наследованию по праву представления будут призваны дети сына (внуки наследодателя). Дети брата (племянники наследодателя) к наследованию по праву представления призваны не будут. Объясняется это тем, что сын погибшего относится к наследникам первой очереди, а брат погибшего - к наследникам второй очереди. Если бы сын и брат были живы, то к наследованию по закону был бы призван только сын, которого в связи с его смертью до открытия наследства или одновременно с наследодателем замещают его дети. Племянникам же в данном случае замещать юридически некого, поскольку их отец, если бы он был жив, к наследованию призван бы не был.


    Отметим еще раз, что хотя круг лиц, которые могут наследовать по праву представления, теперь и расширен (за счет включения в него не только внуков наследодателя и их потомков, как было раньше, но также племянников и племянниц наследодателя, двоюродных братьев и сестер наследодателя), он все же достаточно узок. При расширении круга этих лиц законодатель не пошел столь же далеко, как при увеличении числа очередей наследников по закону. При этом к наследованию по праву представления в порядке очередности могут быть призваны только сами племянники и племянницы наследодателя, сами двоюродные братья и сестры наследодателя, но не их потомки. Граждане, которые наследуют по праву представления, не имеют права на обязательную долю, поскольку круг лиц, имеющих на нее право, определен в законе исчерпывающим образом (см. комментарий к ст.1149 ГК).



    109

    Обратим внимание на то, что наследование по праву представления при наличии предусмотренных в законе условий возможно и тогда, когда наследник умирает не только до открытия наследства, но и одновременно с наследодателем, т.е. и тогда, когда наследодатель и наследник являются коммориентами (см. комментарий к ст.1114 ГК). Нет ли здесь несоответствия с п.2 ст.1114 ГК, согласно которому коммориенты не наследуют после друг друга? К наследованию после каждого из коммориентов их наследники (причем они являются наследниками как тех, так и других) призываются по различным основаниям. Возвращаясь к приведенному примеру, сыновья после смерти отца призываются к наследованию на общих основаниях, а после смерти деда наследуют долю отца в наследстве их деда - в силу специального основания - наследования по праву представления. Отец же и сын не наследуют после друг друга уже потому, что в день открытия наследства ни того, ни другого нет в живых.


    Отметим также, что наименование указанного основания - наследование по праву представления - в известной мере условно, поскольку ни наследника, которого его потомок замещает, ни наследодателя, после смерти которого открылось наследство, нет в живых. Поэтому отношения "представительства" лица, которое наследует соответствующее имущество, ни с тем, ни с другим невозможны.


    Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, по праву представления не наследуют. Наследодатель может в завещании лишить наследства и потомков наследника по закону, которым "маячит" перспектива унаследовать имущество по праву представления, дабы предотвратить переход наследства к нежелательным для него лицам.


    Не наследуют по праву представления потомки наследника, который, если бы он был жив, не имел бы права наследовать в соответствии с п.1 ст.1117 ГК. Кроме того, и он сам как недостойный наследник может оказаться лицом, не имеющим права наследовать или отстраненным от наследования. Таким образом, правила ст.1117 ГК о недостойных наследниках распространяются и на потомков наследника, которые при отсутствии оснований, предусмотренных ст.1117 ГК, могли бы унаследовать имущество по праву представления (см. комментарий к ст.1117 ГК).


    Билет 18. 1) Наследование усыновленными и усыновителями


    Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями

    1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники — с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

    2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, заисключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

    3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.


Комм. Харитонова Ю.С.


  1. В правовом смысле усыновление приравнивается к рождению: при усыновлении возникает правовая связь родителей и детей, правовая связь усыновленного ребенка и естественных родителей прекращается. По общему правилу наследственные права усыновленных и усыновителей приравниваются к наследственным правам детей и родителей.

    Не только усыновленные и усыновители наследуют после смерти друг друга, но и усыновленные и их потомство (усыновители и их потомство) наследуют после смерти родственников усыновителя (потомков усыновленного) на тех же основаниях, что и его потомство (после потомства усыновителя).

    У родных детей и усыновленных имеются одинаковые права на наследственное имущество, оставленное после смерти усыновителя.

    Усыновители могут быть призваны к наследованию после детей (например, внуков, правнуков) усыновленных.

    В то же время усыновленные дети утрачивают имущественные права по отношению к своим физическим родителям. Поэтому усыновленные и их потомство не наследуют после смерти своих кровных родственников, а кровные родственники усыновленного не наследуют после смерти усыновленного и его потомства (подп.«г» п.10 постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.1991

    №2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в ред. от 25.10.1996) {ВВС РФ. 1991. №7; 1994. №3; 1997. №1.}). В том числе и при усыновлении брата и сестры в разные семьи их естественная родственная связь юридически прерывается, они не могут являться наследниками по закону на этом основании друг после друга.

    110

    Для возникновения права наследовать после усыновителя или усыновленного усыновление должно быть надлежащим образом оформлено. В соответствии со ст.125 СК усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным ГПК (гл.29). Суд в течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направляет копию решения суда в орган ЗАГС по месту вынесения решения.

    Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния.

    До внесения соответствующих изменений и дополнений в СК усыновление гражданами Российской Федерации детей, также являющихся гражданами Российской Федерации, производилось постановлением главы районной (городской) администрации, а усыновление иностранными гражданами детей, являющихся гражданами Российской Федерации, — постановлением органа исполнительной власти субъекта РФ (п.2 ст.169 СК).

    Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. В случае смерти наследодателя после вынесения решения об усыновлении, но до вступления решения суда в законную силу, усыновление считается неустановленным. Дети будут являться наследниками своих естественных родителей, но не усыновителей, и наоборот. То же касается и отмены усыновления.

    По общему правилу юридически установленные актом усыновления связи являются нерасторжимыми. Поэтому достижение усыновленным совершеннолетия не прекращает сложившихся отношений с усыновителем, независимо от того, будут ли они впоследствии проживать совместно или общаться. Прекращение этих отношений возможно с отменой усыновления в установленном законом порядке.

    Усыновление прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления (ст.140 СК). При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекращаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его родителей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка (ст.143 СК).

    Дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, небыли прекращены (подп.«г» п.10 постановления Пленума ВС РФ от 23.04.1991 №2).

  2. Исключение из общего правила о прекращении правовой связи с кровными родственниками делается в случаях, когда законом предусмотрена возможность сохранить отношения между

    ребенком и отдельными кровными родственниками. Так, при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца, если усыновитель — женщина. Кроме того, если один из родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего родителя, если этого требуют интересы ребенка. О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из родителей или родственниками умершего родителя указывается в решении суда об усыновлении ребенка (ст.137 СК).

    Соответственно, при сохранении личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей усыновленный и соответствующие кровные родственники наследуют друг после друга на общих основаниях, в том числе сохраняется и право на обязательную долю в наследстве.

    Аналогично решается вопрос о наследовании усыновленным после своих родителей. В соответствующих случаях вместе с усыновителями могут наследовать и родители, и иные родственники усыновленного.

    От акта усыновления следует отличать передачу ребенка на основании договора на воспитание в приемную семью (гл.21 СК), принятие ребенка на фактическое воспитание и содержание без соблюдения формальной процедуры усыновления, принятие под опеку (на попечительство). В этом случае наследования не наступает.


    Билет 18. 2) Форма и порядок завещания

    ГК РФ Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания


    111

    1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.


      Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.


      Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129настоящего Кодекса.


    2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:


      нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;


      лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;


      граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; неграмотные;

      граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;


      лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено

      завещание, за исключением случая, когда составляетсязакрытое завещание.


    3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.


    4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.


Билет 19. 1) Наследование нетрудоспособными иждивенцами


Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя


  1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.


    112

  2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142- 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.


  3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.


    Комментарий:


    Нетрудоспособные иждивенцы, призываемые к наследованию по закону в порядке и на условиях, предусмотренных ст.1148, разделены на две группы.


    К первой группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые входят в круг наследников по закону второй и последующих (по седьмую включительно) очередей, но не входят в круг наследников по закону той очереди, которая призвана к наследованию. В этом случае нетрудоспособные иждивенцы наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Обратим внимание на то, что в числе нетрудоспособных иждивенцев в п.1 ст.1148 не названы наследники по закону первой очереди. Объясняется это тем, что в этом случае наследники по закону призываются к наследованию не как нетрудоспособные иждивенцы, для чего требуется наличие целого ряда условий, а именно как наследники по закону первой очереди.


    Ко второй группе относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону ни первой, ни последующих (по седьмую включительно) очередей. В этом случае при наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если же других наследников по закону нет, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.


    Проанализируем теперь условия, которые являются общими для призвания к наследованию по закону нетрудоспособных иждивенцев как первой, так и второй группы, и условия, которые для призвания их к наследованию различны.


    Как в том, так и в другом случае к наследованию призываются граждане, которые ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет; инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, независимо от того, назначена ли им пенсия по старости или инвалидности; лица, не достигшие 16 лет (учащиеся - 18 лет). Учитывая крайне тяжелое положение молодежи, особенно учащейся, а также высокий процент безработицы среди молодежи, следует относить к нетрудоспособным лиц, не достигших 18 лет, а учащихся и старше 18 лет - до окончания учебы при очной форме обучения, но не более чем до 23 лет (ср. п.2 ст.1088 ГК).

    Находившимися на иждивении наследодателя следует считать нетрудоспособных лиц, которые находились на полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и постоянным источником средств к существованию. При этом указанные лица могут признаваться иждивенцами наследодателя, если они находились на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти. В то же время они не должны быть нетрудоспособными не менее года до открытия наследства, достаточно, чтобы они были таковыми ко дню открытия наследства. К этому выводу приводит грамматическое и логическое толкование пп.1 и 2 ст.1148, поскольку слова "не менее года до смерти наследодателя" не относятся к определению срока нетрудоспособности гражданина, призываемого к наследованию в качестве нетрудоспособного иждивенца. Срок этот определяется указанием не на период времени, а на календарную дату - день открытия наследства (см. ст.190 ГК).


    Таковы условия призвания к наследованию по закону, которые являются общими для нетрудоспособных иждивенцев как первой, так и второй группы.


    Рассмотрим теперь, чем условия призвания их к наследованию отличаются друг от друга. Если нетрудоспособный иждивенец в то же время относится к наследникам по закону второй и последующих (включая седьмую) очередей, то для призвания его к наследованию по закону вместе и наравне с наследниками опережающей очереди, к которой он не относится, не имеет значения, проживал ли он совместно с наследодателем или нет. Они могли проживать и раздельно. Иными словами, для призвания такого наследника к наследованию по закону вместе и наравне с наследниками опережающей очереди достаточно наличия тех общих условий, анализ которых был дан.


    113

    Если же нетрудоспособный иждивенец не относится к наследникам по закону ни первой, ни всех последующих очередей (включая седьмую), то для призвания его к наследованию вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, требуется, помимо общих, еще одно дополнительное условие, а именно: он должен не только находиться на иждивении наследодателя не менее года, но и проживать совместно с ним, тоже не менее одного года. В этом случае указанием на период времени определяется не только срок, в течение которого иждивенец должен находиться на иждивении наследодателя, но и срок их совместного проживания. Между тем для нетрудоспособных иждивенцев первой группы указанием на период времени определяется лишь срок, в течение которого иждивенец должен находиться на иждивении наследодателя. Совместно же они могут вообще не проживать, а потому и срок их совместного проживания (его может и не быть) не определяется.


    Нетрудоспособные иждивенцы второй группы, о которых речь идет в п.2 ст.1148, при отсутствии других наследников по закону (как первой, так и последующих очередей, включая седьмую) наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. При этом для призвания их к наследованию необходимо наличие всех тех условий, что и тогда, когда они призываются к наследованию в порядке, предусмотренном п.2 ст.1148, а именно: они должны быть нетрудоспособными на день открытия наследства и не менее года до смерти наследодателя как находиться на его иждивении, так и проживать совместно с ним. При отсутствии хотя бы одного из этих условий (например, наследодатель и иждивенец проживали совместно менее года), нет оснований для призвания нетрудоспособного иждивенца к наследованию по закону ни в порядке п.2, ни в порядке п.3 ст.1148


    Билет 19. 2) Свобода завещания. Тайна завещания.

    ГК РФ Статья 1119. Свобода завещания


    1. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Завещатель вправе отменить или изменить совершенное завещание в соответствии с правилами статьи 1130 настоящего Кодекса.

      (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

      Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (статья 1149).


    2. Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об

изменении или отмене завещания.


ГК РФ Статья 1123. Тайна завещания


Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица, осуществляющие обработку данных единой информационной системы нотариата, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

(в ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 166-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции)

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другимиспособами защиты гражданских прав, предусмотренными настоящим Кодексом.


114

Не является разглашением тайны завещания представление нотариусом, другим удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене завещания в единую информационную систему нотариата в порядке, установленном Основами законодательства Российской Федерации о нотариате.

(часть третья введена Федеральным законом от 02.10.2012 N 166-ФЗ)



 

 

 

 

////////////////////////////